logo search
Коммерческое право УМК (Темы 1-6)

§ 3. Правовой режим объектов интеллектуальной собственности

Понятие и объекты интеллектуальной собственности. Среди объектов гражданских прав, используемых в сфере предпринимательской деятельности, особое место занимают те из них, которые охватываются понятием «интеллектуальная собственность». Своеобразие данной группы объектов обусловлено, главным образом, тем обстоятельством, что в отличие от иных объектов гражданских прав и, прежде всего, той их разновидности, которая представлена вещественной формой, объекты интеллектуальной собственности имеют идеальную природу поскольку только в абстракции, на которую способен человек, а не в реальности можно добиться расчленения материального носителя и воплощенного в нем результата интеллектуальной деятельности. Указанная особенность неизбежно накладывает отпечаток как на характер использования последних, направленного на получение прибыли, так и на правовые средства, которые опосредуют такое использование.

Термин «интеллектуальная собственность», прочно вошедший в научный обиход и законотворческую практику зарубежных стран много лет назад, получил широкое международное признание в 1967 году в результате подписания Конвенции, учреждающей Всемирную организацию интеллектуальной собственности (ВОИС).75

По смыслу п. viii ст. 2 указанной Конвенции «интеллектуальная собственность» включает права, относящиеся к:

Приведенный перечень фиксирует структуру интеллектуальной собственности и представляет собой своеобразный каталог близких по содержанию прав, отражающих внутреннюю дифференциацию результатов интеллектуальной деятельности. Между тем, характер этих результатов и их сущность не позволяют с должной степенью корректности подвести под них единое классификационное основание, кроме, пожалуй, одного, весьма условного – объекты интеллектуальной собственности. Поэтому внутри совокупности охраняемых результатов интеллектуальной деятельности (объектов интеллектуальной собственности) существует их специальное деление, призванное отграничивать указанные результаты друг от друга.

Наиболее обобщенная дифференциация заключается в разграничении охраняемых результатов интеллектуальной деятельности по основанию юридической значимости выделяемых в них элементов. Согласно данному критерию, который с появлением новых продуктов интеллектуальной деятельности не является безупречным, если в результате интеллектуальной деятельности юридически значима его форма, то правовая охрана такого результата осуществляется с помощью норм авторского права, а если юридически значимо содержание результата – используются нормы патентного права и правила законодательства о средствах индивидуализации.

По указанному критерию результаты интеллектуальной деятельности делятся на две группы объектов:

К объектам авторского права согласно правилам ст. 1259 ГК РФ относятся произведения науки, литературы и искусства независимо от достоинств и назначения произведения, а также от способа его выражения. К объектам авторских прав относятся, кроме того, программы для электронных вычислительных машин, которые охраняются как литературные произведения.

К объектам промышленной собственности согласно ст. 1 Парижской конвенции по охране промышленной собственности относятся изобретения, полезные модели, промышленные образцы, товарные знаки и знаки обслуживания, фирменные наименования и указания происхождения, наименования мест происхождения товаров, а также пресечение недобросовестной конкуренции.

В последнее время предлагается более оптимальная на наш взгляд схема разграничения объектов интеллектуальной собственности, которая опосредуется четырьмя относительно самостоятельными институтами: авторского и смежных прав, патентного права средств индивидуализации участников гражданского оборота и производимой ими продукции, охраны иных (нетрадиционных) объектов интеллектуальной собственности.76

Новейшее российское законодательство об интеллектуальной собственности, сосредоточенное в части четвертой ГК РФ, закрепляет весьма необычный подход к понятию «интеллектуальная собственность», не следуя в этом отношении ни доктринальным традициям, ни правилам международных соглашений.

Интеллектуальной собственностью теперь следует считать не права, относящиеся к тем либо иным охраняемым результатам интеллектуальной деятельности, а сами результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которым предоставляется правовая охрана (п. 1 ст. 1225 ГК РФ). При этом результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации не могут отчуждаться или иными способами переходить от одного лица к другому (п. 4 ст. 129 ГК РФ), хотя и признаются объектами гражданских прав (ст. 128 ГК РФ). В то же время права на такие результаты и средства, а также материальные носители, в которых указанные результаты или средства выражены, могут отчуждаться или иными способами переходить от одного лица к другому в случаях и в порядке, которые установлены ГК РФ.

Согласно п. 1 ст. 1225 ГК РФ интеллектуальной собственностью являются:

По смыслу указанной статьи интеллектуальная собственность включает, как собственно результаты интеллектуальной деятельности, так и приравненные к таковым средства индивидуализации.

В отношении интеллектуальной собственности устанавливается не известный прежнему законодательству институт интеллектуальных прав, включающих исключительное право имущественного характера, личные неимущественные права и иные права, как-то: право следования, право доступа и др.

Закрепленный в ст. 1225 ГК РФ перечень результатов интеллектуальной деятельности и приравненных к ним средств индивидуализации может быть раскассирован по указанным выше четырем самостоятельным институтам, которые в новейшей их интерпретации могут быть предоставлены в следующем виде.

Институт авторского права и смежных прав опосредует отношения, связанные с правовой охраной и использованием произведений науки, литературы и искусства, программ для электронных вычислительных машин, баз данных, исполнений, фонограмм, сообщений в эфир по кабелю радио- или телепередач.

Институт патентного права опосредует отношения, связанные с правовой охраной и использованием изобретений, полезных моделей, промышленных образцов и селекционных достижений.

Институт средств индивидуализации опосредует отношения, связанные с правовой охраной и использованием фирменных наименований товарных знаков и знаков обслуживания, наименований мест происхождения товаров, коммерческих обозначений.

Институт иных (нетрадиционных) объектов интеллектуальной собственности опосредует отношения, связанные с правовой охраной и использованием топологий интегральных микросхем и секретов производства (ноу-хау).

Среди объектов интеллектуальной собственности выделяется некоторый их класс, в использовании входящих в который результатов интеллектуальной деятельности и приравненных к таковым средств индивидуализации более всего заинтересованы такие основные сферы предпринимательской деятельности как промышленность и торговля. Подобная заинтересованность касается средств индивидуализации, и также результатов технического и художественно-конструкторского творчества, т.е. тех объектов, которые собирательно именуются промышленной собственностью. В то же время нельзя не отметить, что в современных условиях хозяйствования и иные объекты интеллектуальной собственности служат, прежде всего, целям вовлечения их в гражданский оборот и извлечения прибыли.

Правовой режим средств индивидуализации. Среди средств индивидуализации традиционно выделяются средства индивидуализирующие участников гражданского оборота (фирменные наименования) и средства, индивидуализирующие производимую продукцию (товарные знаки, знаки обслуживания, наименования мест происхождения товаров). В настоящее время к ним примыкает новое средство индивидуализации – коммерческое обозначение, служащее для индивидуализации торговых, промышленных и иных предприятий, как имущественных комплексов. Дадим краткую характеристику правовых режимов указанных средств индивидуализации.

Фирменное наименование представляет собой образованное по специальным правилам наименование коммерческой организации, под которым она участвует в гражданском обороте и которое способствует индивидуализации указанной организации среди иных организаций – участниц гражданского оборота.

Из приведенного определения следует, что главное назначение фирменного наименования – индивидуализация коммерческой организации среди подобных ей субъектов. Способность к индивидуализации базируется на некоторых общих положениях, касающихся требований, обязательных к предъявлению по отношению к любому фирменному наименованию. Заслуга в формулировке этих положений принадлежит В.В. Розенбергу, который выделял три основополагающих принципа фирмы – истинность, исключительность и постоянство.77

Принцип истинности состоит в том, что фирменное наименование, выступая средством индивидуализации субъекта предпринимательской деятельности, должно являться правдивой характеристикой этой деятельности и не служить средством введения в заблуждение участников гражданского оборота и потребителей продукции.

Принцип исключительности состоит в требовании о том, чтобы фирменное наименование было в состоянии предупреждать смешение различных организаций, т. е. не быть тождественным или схожим до степени смешения с другими фирменными наименованиями.

Принцип постоянства фирмы состоит в неизменности фирменного наименования в течение всего времени пользования им в рамках одной организационно-правовой формы предпринимательства и при переходе предприятия от одного собственника к другому.78

Правовой режим фирменного наименования установлен правилами, содержащимися в гл. 76 ГК РФ.

Согласно ст. 1473 ГК РФ юридическое лицо, являющееся коммерческой организацией, выступает в гражданском обороте под своим фирменным наименованием, которое определяется в его учредительных документах и включается в единый государственный реестр юридических лиц при государственной регистрации юридического лица. Таким образом, в настоящее время не требуется регистрация самого фирменного наименования, как того требовали правила прежней редакции п. 4 ст. 54 ГК РФ.

По отношению к фирменным наименованиям установлен режим исключительного права, которое возникает со дня государственной регистрации юридического лица и прекращается в момент исключения фирменного наименования из единого государственного реестра юридических лиц в связи с прекращением юридического лица либо изменением его фирменного наименования.

Содержанием исключительного права на фирменное наименование является правомочие юридического лица по использованию своего фирменного наименования в качестве средства индивидуализации любым, не противоречащим закону способом, в том числе путем его указания на вывесках, бланках, в счетах или на иных условиях.

Распоряжение исключительным правом на фирменное наименование, в том числе путем его отчуждения или предоставления другому лицу права использования фирменного наименования, не допускается. Ранее действовавшее законодательство допускало предоставление исключительного права на фирменное наименование в составе комплекса исключительных прав по договору коммерческой концессии.

Фирменное наименование юридического лица должно содержать указание на его организационно-правовую форму и собственно наименование юридического лица, которое не может состоять только из слов, обозначающих род деятельности.

Юридическое лицо должно иметь полное и вправе иметь сокращенное фирменное наименование на русском языке. Юридическое лицо вправе иметь также полное и (или) сокращенное фирменное наименование на языках народов РФ и (или) иностранных языках.

Специальные требования к структуре фирменных наименований установлены в законодательстве, определяющем правовое положение отдельных видов коммерческих организаций, в частности ст. 3 Федерального закона «О сельскохозяйственной кооперации»,79 ст. 4 Федерального закона «Об акционерных обществах»,80 ст. 5 Федерального закона «О производственных кооперативах»,81 ст. 4 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью»,82 ст. 4Федерального закона «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях».83

Согласно п. 4 ст. 1473 ГК РФ в фирменное наименование юридического лица не могут включаться:

Действующее законодательство налагает запрет на использование юридическим лицом фирменного наименования, тождественного фирменному наименованию другого юридического лица или сходного с ним до степени смешения, если указанные лица осуществляют аналогичную деятельность и фирменное наименование второго юридического лица было включено в единый государственный реестр юридических лиц ранее, чем фирменное наименование первого юридического лица (п. 3 ст. 1474 ГК РФ).

Товарный знак (знак обслуживания) представляет собой обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей.

Как объект правовой охраны товарный знак должен обладать рядом обязательных признаков, что позволяет отграничить обозначения, пользующиеся правовой охраной, от множества иных символов, которые могут быть помещены на выпускаемой продукции. К указанным признакам обычно относят инструментальный и служебный характер знака.

Инструментальный характер товарного знака проявляется в том, что он представляет собой некое средство, инструмент, с помощью которого можно вызвать представление об обозначаемом им объекте.

Служебный характер знака проявляется в том, что он как условное обозначение может использоваться для индивидуализации поименованных в законе объектов – товаров (товарный знак), работ или услуг (знак обслуживания).

Классификация товаров и услуг для регистрации знаков установлена Ниццким соглашением о международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков.84 Классификации работ для целей регистрации знаков обслуживания не существует.

Для того чтобы стать объектом правовой охраны, товарный знак помимо объективных признаков должен отвечать условиям регистрации. Действующее российское законодательство о товарных знаках (§ 2 гл. 76 ГК РФ) не раскрывает таких условий, но применяет юридический прием фиксации этих признаков в негативной форме (ст. 1483 ГК РФ). Так, согласно п. 1 указанной статьи не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов:

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Товарные знаки занимают особое положение среди иных объектов промышленной собственности. Это положение обусловлено главным образом выполняемыми товарными знаками функциями, что накладывает отпечаток на характер правового регулирования отношений, складывающихся в связи с их охраной и использованием.

Выделяются три основных функции товарных знаков: идентификационная, информационная и рекламная.85

Идентификационная функция обеспечивает отделение товара (услуги) одного производителя от аналогичного товара (услуги) другого производителя, являющегося конкурентом первого.

Информационная функция обеспечивает донесение до потребителя товара (услуги) сведений о качестве последних, позволяя тем самым делать потребителю осознанный выбор.

Рекламная функция придает товару наряду с информационной функцией качество известности, делая товар (услугу) популярными среди потребителей.

Товарные знаки, как средства, индивидуализирующие производимую продукцию, могут быть классифицированы по различным основаниям.

По форме выражения различают словесные, изобразительные, объемные, комбинированные, звуковые, световые, обонятельные знаки.

В зависимости от используемых знаковых систем товарные знаки делятся на языковые, неязыковые и комбинированные.

По числу субъектов права на использование выделяются индивидуальные и коллективные товарные знаки.

В зависимости от степени известности среди потребителей товаров и услуг знаки подразделяются на обычные, общеизвестные и мировые.86

Лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак, принадлежит исключительное право использования товарного знака. Исключительное право может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака:

Исключительное право на товарный знак действует в течение десяти лет со дня подачи заявки на государственную регистрацию товарного знака в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

Срок действия исключительного права на товарный знак может быть продлен на десять лет по заявлению правообладателя, поданному в течение последнего года действия этого права. При этом продление срока действия исключительного права на товарный знак возможно неограниченное число раз.

Правовая охрана товарного знака может быть досрочно прекращена в отношении всех товаров или их части, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, вследствие неиспользования товарного знака непрерывно в течение любых трех лет после его государственной регистрации.

Действующее законодательство (ст. 1487 ГК РФ) распространяет на режим юридической монополии в отношении использования товарного знака принцип исчерпания прав. Согласно указанному принципу не является нарушением исключительного права на товарный знак использование этого товарного знака другими лицами в отношении товаров, которые были введены в гражданский оборот на территории РФ непосредственно правообладателем или с его согласия.

Наименование места происхождения товара представляет собой обозначение, которое состоит либо содержит современное или историческое, официальное или неофициальное, полное или сокращенное наименование страны, городского или сельского поселения, местности или другого географического объекта, а также обозначение, производное от такого наименования и ставшее известным в результате его использования в отношении товара, особые свойства которого исключительно или главным образом определяются характерными для данного географического объекта природными условиями и (или) людскими факторами.

Также как и товарный знак, наименование места происхождения товара по своей природе является идеальным обозначением, средством индивидуализации товара, призванным не только его отличать, но и указывать на специфические свойства последнего, обусловленные местом его происхождения и традициями изготовления.

Действующее законодательство не содержит указаний на разновидности мест происхождения товара. Между тем, в литературных источниках наименования мест происхождения товара чаще всего классифицируют по территориальному признаку.87В соответствии с указанным признаком различают национальные и интернациональные наименования.

Национальными считаются наименования мест происхождения товара, если их особые свойства обусловлены географической средой, характерной для территории одной страны. Соответственно, правовая охрана национальных наименований регламентируется нормами национального законодательства.

Интернациональные (международные) наименования мест происхождения товара могут считаться таковыми, когда обозначают товары, особые свойства которых определяются географической средой, характерной для территории двух и более стран. Правовое регулирование отношений, связанных с использованием интернациональных наименований, осуществляется на основании международных соглашений.

Наименование места происхождения товара, как объект промышленной собственности, выполняет сходные функции по индивидуализации производимой продукции с товарными знаками, знаками обслуживания и указаниями происхождения товаров. Однако между ними существует ряд принципиальных различий.

В отличие от товарных знаков и знаков обслуживания, наименование места происхождения индивидуализирует не любые товары одного производителя, отличая их от товаров других производителей, а только уникальные товары, производимые в определенном месте и обладающие особыми свойствами. Кроме того, наименование места происхождения связано в большей степени не с фигурой производителя товара, а с особенностями места и традициями производства.

В отличие от указаний происхождения товаров, наименования мест происхождения идентифицируют не только страну, населенный пункт или местность, откуда ведет свое происхождение товар, но и уникальный характер последнего, обусловленный его особыми свойствами.

Согласно п. 2 ст. 1516 ГК РФ не признается наименованием места происхождения товара обозначение, хотя и представляющее собой или содержащее наименование географического объекта, но вошедшее в РФ во всеобщее употребление как обозначение товара определенного вида, не связанное с местом его производства. В данном случае законодатель имеет в виду обозначения, ставшие видовыми в результате неконтролируемого применения названия географического объекта для целей индивидуализации товаров, например, «колбаса краковская».

В отличие от ранее действовавшего законодательства (п. 3 ст. 31 Закона РФ «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров») правила § 3 гл. 76 ГК РФ устанавливают режим исключительного права на использование наименования места происхождения товара на территории РФ. Такое решение законодателя не является оптимальным, поскольку право на наименование места происхождения не может быть исключительным по своей природе. Не называется оно таковым и в международных актах. Российский законодатель фиксирует юридическую монополию одного лица или нескольких лиц (абз. 2 п. 2 ст. 1518 ГК РФ) на применение обозначения, представляющего собой наименование страны, населенного пункта, местности или другого географического объекта.

По смыслу п. 2 ст. 1519 ГК РФ использованием наименования места происхождения товара считается размещение этого наименования, в частности:

Наименование места происхождения товара подлежит правовой охране в течение всего времени существования возможности производить товар, особые свойства которого определяются характерными для соответствующего географического объекта природными условиями и (или) людскими факторами. При этом срок действия свидетельства об исключительном праве на наименование места происхождения товара равняется десяти годам, считая от дня подачи заявки на наименование места происхождения в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

Особенностью правового режима наименования места происхождения товара является правило п. 4 ст. 1519 согласно которому налагается запрет на распоряжение исключительным правом на указанное наименование, в том числе путем его отчуждения или предоставления другому лицу права использования этого наименования.

Коммерческое обозначение представляет собой обозначение, служащее для индивидуализации принадлежащих юридическим лицам, осуществляющим предпринимательскую деятельность (в том числе некоммерческим организациям, которым право на осуществление предпринимательской деятельности предоставлено в соответствии с законом их учредительными документами), а также индивидуальным предпринимателям торговых, промышленных и других предприятий, не являющееся фирменным наименованием.

Коммерческое обозначение одновременно и новое и старое средство индивидуализации. Ранее коммерческие обозначения просто упоминались в качестве таковых, в частности, в ст. 10271032103710391040 ГК РФ, посвященных коммерческой концессии. Закон не содержал определения коммерческого обозначения, не раскрывал ни его содержания, ни круга участников гражданского оборота, имеющих возможность применять это средство индивидуализации.

В настоящее время отношения, складывающиеся в связи с правовой охраной и использованием коммерческих обозначений, регулируются нормами, содержащимися в § 4. гл. 76 ГК РФ.

Коммерческое обозначение как средство индивидуализации имущественного комплекса, используемого для осуществления предпринимательской деятельности (ст. 132 ГК РФ) может применяться для индивидуализации как одного, так и нескольких предприятий. Для индивидуализации одного предприятия не могут одновременно использоваться две и более коммерческих обозначения.

В отношении коммерческого обозначения устанавливается режим исключительного права, которое, однако, ограничено в обороте и может перейти к другому лицу только в составе предприятия, для индивидуализации которого оно используется (п. 4 ст. 1539 ГК РФ). Однако правообладатель может предоставить другому лицу право использования своего коммерческого обозначения в порядке и на условиях, которые предусмотрены договором аренды предприятия (ст. 656 ГК РФ) или договором коммерческой концессии (ст. 1027 ГК РФ).

Если коммерческое обозначение используется правообладателем для индивидуализации нескольких предприятий, переход к другому лицу исключительного права на коммерческое обозначение в составе одного из предприятий лишает правообладателя права использования этого коммерческого обозначения для индивидуализации остальных его предприятий.

Согласно ст. 1539 ГК РФ правообладателю принадлежит исключительное право использования коммерческого обозначения в качестве средства индивидуализации любым не противоречащим закону способом, в том числе, путем указания коммерческого обозначения на вывесках, бланках, в счетах и на иной документации, в объявлениях и рекламе, на товарах или их упаковках, если такое обозначение обладает достаточными различительными признаками и его употребление правообладателем для индивидуализации своего предприятия является известным в пределах определенной территории. Таким образом, требования к наличию различительной способности и степени известности коммерческого обозначения формулируются законодателем в самом общем виде.

Не допускается использование коммерческого обозначения, способного ввести в заблуждение относительно принадлежности предприятия определенному лицу, в частности, обозначения, сходного до степени смешения с фирменным наименованием, товарным знаком или коммерческим обозначением, принадлежащим другому лицу, у которого исключительное право на соответствующее обозначение возникло ранее.

Коммерческие обозначения в отличие от фирменных наименований не подлежат обязательному включению в учредительные документы и единый государственный реестр юридических лиц.

Срок действия исключительного права на коммерческое обозначение не устанавливается. Указанное право действует в течение жизненного цикла существования юридического лица или индивидуального предпринимателя, использующих индивидуализированный имущественный комплекс в качестве источника получения прибыли.

Исключительное право на коммерческое обозначение прекращается, если правообладатель не использует его непрерывно в течение года.

Правовой режим результатов технического и художественно-конструкторского творчества. В число охраняемых результатов технического и художественно-конструкторского творчества традиционно входят изобретения, полезные модели и промышленные образцы. Регламентация общественных отношений, возникающих по поводу их правовой охраны и использования, во многом зависит от сущностных особенностей названных результатов, что позволяет говорить о специфичности юридического инструментария, применяемого при установлении их правого режима.

В отличие от объектов, охраняемых нормами законодательства о средствах индивидуализации, в качестве которых выступают различного рода символьные обозначения, служащие неким замещением обозначаемых ими участников гражданского оборота, производимой ими продукции, имущественных комплексов, результаты технического и художественно-конструкторского творчества служат приданию уже существующему продукту новых, главным образом полезных свойств, позволяющих удовлетворить конкретную практическую потребность.

Дадим краткую характеристику правовых режимов изобретений, полезных моделей и промышленных образцов.

Изобретение представляет собой техническое решение в любой области, относящееся к продукту или способу (п. 1 ст. 1350 ГК РФ).

Характеризуя изобретение как техническое решение, законодатель не раскрывает самого термина «техническое решение». Последний, как правило, определяется через технический результат, поэтому сущность изобретения как технического решения выражается в совокупности существенных признаков, достаточной для достижения обеспечиваемого изобретением технического результата, т. е. находящихся в причинно-следственной связи с данным результатом. Сам технический результат представляет собой характеристику технического эффекта, явления, свойства и т.п., которые объективно проявляются при осуществлении способа или при изготовлении либо использовании продукта, в том числе при использовании продукта, полученного непосредственно способом, воплощающим изобретение.

Согласно п. 1 ст. 1350 ГК РФ все объекты изобретений подразделяются на две большие группы: группу продуктов и группу способов.

К группе продуктов, состав которой не является закрытым, относятся в частности: устройства, вещества, штаммы микроорганизмов, культуры клеток растений или животных.

В группу способов как объектов изобретения законодатель включил процессы осуществления действий над материальным объектом с помощью материальных средств.

Для целей решения задачи определения границы между подлинными изобретениями, служащими техническому прогрессу и являющимися полезными для общества и техническими решениями, не относящимися к таковым, но претендующим на правовую охрану вводятся условия патентоспособности изобретения.

В настоящее время они сформулированы в абз. 2 п. 1 ст. 1350 ГК РФ, согласно которому изобретению предоставляется правовая охрана, или оно является новым, имеет изобретательский уровень и промышленно применимо.

Изобретение является новым, если оно не известно из уровня техники.

Изобретение имеет изобретательский уровень, если для специалиста оно явным образом не следует из уровня техники.

Изобретение является промышленно применимым, если оно может быть использовано в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении, других отраслях экономики или в социальной сфере.

Действующее законодательство выделяет результаты интеллектуальной деятельности, которые не являются изобретениями и которым не предоставляется правовая охрана в качестве изобретения.

В число результатов интеллектуальной деятельности, не являющихся изобретениями, законодатель включает:

К числу результатов интеллектуальной деятельности, которым не предоставляется правовая охрана отнесены:

Для признания изобретения отвечающим условиям патентоспособности, заявка на изобретение, поданная в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности, подвергается процедуре квалификации, состоящей из двух этапов. На первом этапе осуществляется формальная экспертиза, в процессе которой проверяется наличие документов, предусмотренных п. 2 ст. 1375 ГК РФ и их соответствие установленным требованиям.

По истечении восемнадцати месяцев со дня подачи заявки на изобретение, федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности публикует в официальном бюллетене сведения о заявке на изобретение. Любое лицо после публикации указанных сведений вправе ознакомиться с документами заявки, если последняя не отозвана и не признана отозванной на дату публикации сведений о ней.

По ходатайству заявителя или третьих лиц, которое может быть подано в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности при подаче заявки на изобретение или в течение трех лет со дня подачи этой заявки, и при условии завершения формальной экспертизы с положительным результатом проводится экспертиза заявки на изобретение по существу.

Если в результате экспертизы заявки на изобретение по существу установлено, что заявленное изобретение, выраженное формулой предложенной заявителем, соответствует условиям патентоспособности, федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности принимает решение о выдаче патента на изобретение.

Патент на изобретение удостоверяет приоритет изобретения, авторство и исключительное право на изобретение.

Гражданин или юридическое лицо, обладающее исключительным правом на изобретение, вправе использовать последнее по своему усмотрению любым, не противоречащим закону способом, а также распоряжаться исключительным правом на изобретение, если правилами ГК РФ не предусмотрено иное. Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование изобретения, на которое получен патент. Перечень примерных способов использования изобретения закреплен в ст. 1358 ГК РФ.

Срок действия исключительного права на изобретение и удостоверяющего это право патента исчисляется со дня подачи первоначальной заявки на выдачу патента в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности и составляет двадцать лет.

Действующим законодательством установлены т. н. случаи свободного использования изобретений, которые не являются нарушением исключительного права на изобретение. Указанные случаи касаются также использования полезных моделей и промышленных образцов.

Согласно ст. 1359 ГК РФ не являются нарушением исключительного права на изобретение, полезную модель или промышленный образец:

По истечении срока действия исключительного права изобретение переходит в режим общественного достояния и может свободно использоваться любым лицом без чьего-либо согласия или разрешения и без выплаты вознаграждения за использование.

Действующее законодательство устанавливает специальный правовой режим служебных изобретений (ст. 1370 ГК РФ), изобретений, созданных при выполнении работ по договору (ст. 1371 ГК РФ), изобретений, созданных при выполнении работ по государственному или муниципальному контракту (ст. 1373 ГК РФ), секретных изобретений (§ 7 гл. 72 ГК РФ).

Полезная модель представляет собой техническое решение, относящееся к устройству.

Характеризуя полезную модель в качестве технического решения, законодатель, как и в случае с понятием изобретения, не раскрывает самого термина «техническое решение». Последний определяется через технический результат, который может выражаться, например, в снижении (повышении) коэффициента трения, в предотвращении заклинивания, снижении вибрации, в уменьшении искажения формы сигнала и т. п.

Полезная модель, как техническое решение, по своей юридической природе является нематериальным благом. Так же, как и изобретение, она идеальна и фиксирует логическое понятие искусственно создаваемого либо улучшаемого материального объекта, именуемого устройством.

Родовым объектом полезной модели является устройство. Устройство характеризуется, в частности, следующими признаками: наличием конструктивного элемента, наличием связи между элементами, взаимным расположением элементов, формой выполнения элемента, параметрами и другими характеристиками элемента и их взаимосвязью.

Полезная модель для целей ее общественного признания должна отвечать условиям патентоспособности, наличие которых позволяет, во-первых, провести грань между техническим решением - полезной моделью и техническим решением-изобретением и, во-вторых, обеспечить правовую охрану значимым техническим решениям, которые «не дотягивают» до изобретательского уровня. В то же время для технических решений, заявленных в качестве полезных моделей, но обладающих должным уровнем творчества, путь для трансформации в изобретение не закрыт (ст. 1379 ГК РФ).

Согласно ст. 1351 ГК РФ полезной модели предоставляется правовая охрана, если она является новой и промышленно применимой.

Полезная модель является новой, если совокупность ее существенных признаков не известна из уровня техники.

Полезная модель является промышленно применимой, если она может быть использована в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении, других отраслях экономики или в социальной сфере.

Действующее законодательство выделяет результаты интеллектуальной деятельности, которым не предоставляется правовая охрана в качестве полезной модели. К таким результатам отнесены:

Для признания полезной модели в качестве таковой в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности подается заявка на полезную модель. По указанной заявке проводится экспертиза, в процессе которой проверяется наличие документов, предусмотренных п. 2 ст. 1376 ГК РФ, их соответствие установленным требованиям и соблюдение требования единства полезной модели.

Соответствие заявленной полезной модели условиям патентоспособности в процессе экспертизы не проверяется.

Если в результате экспертизы заявки на полезную модель установлено, что заявка подана на техническое решение, охраняемое в качестве полезной модели, и документы заявки соответствуют установленным требованиям, федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности принимает решение о выдаче патента с указанием даты подачи заявки и установленного приоритета.

Патент на полезную модель удостоверяет ее приоритет, авторство и исключительное право на полезную модель. Содержание исключительного права на полезную модель описывается общей формулой, закрепленной в п. 1 ст. 1229 ГК РФ. Случаи свободного использования полезной модели совпадают со случаями свободного использования изобретения (ст. 1359 ГК РФ).

Срок действия исключительного права на полезную модель и удостоверяющего это право патента исчисляется со дня подачи первоначальной заявки на выдачу патента в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности и составляет десять лет.

Указанный срок может быть продлен по заявлению патентообладателя, но не более чем на три года.

По истечении срока действия исключительного права полезная модель переходит в режим общественного достояния и может свободно использоваться любым лицом без чьего-либо согласия и без выплаты вознаграждения за использование.

Промышленный образец представляет собой художественно-конструкторское решение изделия промышленного или кустарно-ремесленного производства, определяющее его внешний вид.

Ключевым признаком промышленного образца, содержащимся в приведенной формулировке, является признак художественно-конструкторского решения. При этом решению подлежит не задача, как это подразумевается в дефиниции изобретения или полезной модели, а изделие.

Художественно-конструкторское решение в современном его звучании – это дизайнерское решение, в результате реализации которого то либо иное изделие обретает своеобразные эргономические качества и (или) эстетические черты, определяющие его внешний вид, в частности, форму, контуры, линии, сочетания цветов, текстуру или фактуру материала, декор, в том числе орнаментацию, т. е. все то, что создает зрительный образ.

Изделие, решенное художественно-конструкторским способом, должно относиться по смыслу легальной дефиниции промышленного образца (п. 1 ст. 1352 ГК РФ) к сфере промышленного или кустарно-ремесленного производства.

Сфера промышленного производства изделий характеризуется возможностью их множественного создания промышленным способом с минимальными затратами ручного труда.

Сфера кустарно-ремесленного производства изделий характеризуется их созданием преимущественно ручным способом по заказу конкретного потребителя.

Родовым объектом промышленного образца как художественно-конструкторского решения является изделие. Изделия, в свою очередь, могут быть объемными или плоскостными. Объемные изделия представляют собой композицию с трехмерной структурой, например, станок, мотоцикл, телевизор, шкатулка. Плоскостные изделия являются композицией с двумерной структурой, например, ткань, косынка, платок и т. п.

Детальная классификация изделий, которые могут использоваться в качестве объектов промышленных образцов содержится в Международной классификации промышленных образцов (МКПО), учрежденной Локарнским соглашением от 8 октября 1968 г.88

Промышленный образец как художественно-конструкторское решение, являющееся идеальным образом промышленного либо кустарно-ремесленного изделия характеризуется, как и изобретение, определенным набором критериев, необходимых для оценки возможности выдачи по нему охранного документа. Указанные критерии носят объективный характер и формулируются законодателем в виде условий патентоспособности промышленного образца. п. 1 ст. 1352 ГК РФ промышленному образцу предоставляется правовая охрана, если по своим существенным признакам он является новым и оригинальным.

Промышленный образец является новым, если совокупность его существенных признаков, нашедших отражение на изображениях изделия и приведенных в перечне существенных признаков промышленного образца не известна из сведений, ставших общедоступными в мире до даты приоритета промышленного образца.

Промышленный образец является оригинальным, если его существенные признаки обусловлены творческим характером особенностей изделия.

Действующее законодательство выделяет результаты интеллектуальной деятельности, которым не предоставляется правовая охрана в качестве промышленного образца. К таким результатам отнесены:

Для признания промышленного образца охраняемым в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности подается заявка на промышленный образец, требования к которой определены в ст. 1377 ГК РФ. Рассмотрение заявки осуществляется по системе проверочной экспертизы, включающей два этапа:

Процесс экспертизы заявки на промышленный образец имеет много общего с процессом экспертизы заявки на изобретение, но, разумеется, полностью не совпадает с последним. Основное отличие состоит в том, что квалификация заявленного промышленного образца проводится в рамках обычной, а не отсроченной проверочной системы экспертизы. Это означает, что заявка, прошедшая формальную экспертизу с положительным результатом не подлежит публикации, поскольку этап экспертизы по существу начинается непосредственно по завершении первого этапа квалификации, а не по специальному ходатайству заявителя или третьих лиц.

Если в результате экспертизы заявки на промышленный образец по существу установлено, что заявленный промышленный образец, выраженный совокупностью существенных признаков, предложенных заявителем, соответствует условиям патентоспособности, федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности принимает решение о выдаче патента на промышленный образец.

Патент на промышленный образец удостоверяет его приоритет, авторство и исключительное право на промышленный образец. Содержание исключительного права на промышленный образец подпадает под общую формулу, закрепленную в п. 1 ст. 1229 ГК РФ.

Случаи сводного использования промышленного образца определены в ст. 1359 ГК РФ.

Срок действия исключительного права на промышленный образец и удостоверяющего это право патента исчисляется со дня подачи первоначальной заявки на выдачу патента в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности и составляет пятнадцать лет. Указанный срок может быть продлен по заявлению патентообладателя, но не более чем на десять лет.

По истечении срока действия исключительного права промышленный образец переходит в режим общественного достояния и может свободно использоваться любым лицом без чьего-либо согласия и без выплаты вознаграждения за использование.

Правовой режим секретов производства (ноу-хау). Согласно ст. 1465 ГК РФ, секретами производства (ноу-хау) признаются сведения любого характера (производственные, технические, экономические, организационные и другие), в том числе о результатах интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере, а также сведения о способах осуществления профессиональной деятельности, которые имеют действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности их третьим лицам, к которым у третьих лиц нет свободного доступа на законном основании и в отношении которых обладателем таких сведений введен режим коммерческой тайны.

Сравнительный анализ ст. 1465 ГК РФ, закрепляющий легальную дефиницию секрета производства, и новой редакции п. 2 ст. 3 Федерального закона «О коммерческой тайне»89, дающую определение информации, составляющей коммерческую тайну, показывает, что в содержательном и буквальном аспектах они совпадают. Из этого надлежит сделать вывод о том, что секрет производства есть не что иное, как информация, составляющая коммерческую тайну.

Секретам производства (ноу-хау) придается как режим коммерческой тайны, так и режим исключительных прав (ст. 1466 ГК РФ), которые взаимно исключают друг друга.

Правила ранее действовавшего законодательства (ст. 138 и ст. 139 ГК РФ) разводили указанные режимы и правильно делали, поскольку там, где установлена монополия de facto, характеризующаяся самостоятельно принимаемыми превентивными мерами, нет места для монополии de jure, требующей открытости информации и базирующейся на юридической возможности разрешения или запрета другим лицам использовать известный и признанный результат интеллектуальной деятельности.90

Статьей 1468 ГК РФ вводится договорная форма отчуждения исключительного права на секрет производства, в рамках которой правообладатель передает это право в полном объеме приобретателю. Такая форма не может быть реализована на практике поскольку передачи одного права на секрет производства недостаточно – требуется передача и самого ноу-хау, что подтверждается сложившейся практикой, когда контрагенту передается техническая и технологическая документация, например чертежи, рабочие и монтажные схемы, спецификация, описания, инструкции и т.п., а также устная информация в форме показа, передачи производственно-технических навыков и приемов работы. Но как следует из новой редакции п. 4 ст. 129 ГК РФ на отчуждение самого секрета производства и даже перехода его от одного лица к другому наложен запрет.