logo
Курс трудового права

26.1. Развитие законодательства о трудовых спорах

Первые попытки создания специальных органов по разрешению коллективных трудовых споров были предприняты в начале XIX в. Так, во Франции первый «Совет сведущих людей», созданный на па­ритетных началах из представителей работников и работодателей, был образован в 1806 г. в Лионе. Но это был скорее прообраз специализи­рованных судов по трудовым делам. В этом французском городе в ок­тябре 1830 г. представители рабочих ткацких фабрик и работодатели при посредничестве префекта смогли выработать тарифное соглаше­ние. Впрочем, фабриканты его вскоре начали массово нарушать, на что рабочие ответили восстанием лионских ткачей. Приоритет в развитии института примирительного посредничества принадлежал Англии, где в 40-х годах XIX в. создаются примирительные камеры, организован­ные практически во всех значительных промышленных центрах. Они создавались как по инициативе работников, так и инициативе рабо- тодателей1. Исполнение их решений базировалось на реальном соот­ношении сил спорящих сторон и высоком уровне их исполнительской дисциплины. Подобно самому коллективному договору, акты разреше­ния трудового конфликта имели силу джентльменского соглашения. Широкую известность получил случай, когда рабочие судоремонтно­го предприятия в Гартельпуле во время выполнения экстренного за­каза потребовали повышения заработной платы сверх оговоренного союзом предпринимателей и союзом рабочих. Предприниматель об­ратился в Центральное бюро рабочих союзов, где ему порекомендо­вали увеличить заработную плату, что и было сделано. Итогом это­го трудового конфликта стало то, что Центральное бюро получило от предпринимателя счета переплат и по окончании работ самим рабо­чим союзом эти переплаты были потребованы от рабочих и возвраще­ны предпринимателю1.

Россия едва не оказалась в авангарде стран, осуществивших зако­нодательное нормирование трудовых споров. Уже в 30-40-е годы XIX в. частью промышленников осознавалась недостаточность только ка­рательных мер и среди них приобретает популярность идея примири­тельного разбирательства с рабочими. 1 марта 1834 г. Московское от­деление мануфактурного совета рассматривало проект создания «ма­нуфактурной расправы», т.е. своеобразного промышленного суда, призванного разбирать взаимные жалобы предпринимателей и рабо­чих, капиталистов и помещиков, а также конфликты между фабрикан­тами. Но проект был отклонен. В 1843 г. Отделение вновь вернулось к нему, но встретило сопротивление Департамента мануфактур и тор­говли и история повторилась. В 1865 г. был разработан проект Закона «О промышленных судах» по рассмотрению трудовых споров. Разби­рательству промышленного суда должны были подлежать конфлик­ты, связанные со стачками, дисциплинарными штрафами, возмеще­нием рабочим за увечье и т.п. Предусматривались две стадии: мировое разбирательство и собственно суд. Для мирового разбирательства при промышленном суде предполагалось создать особый комитет из двух членов (по одному от рабочих и хозяев). Проект этого Закона в 1866 г. поступил на заключение в Министерство внутренних дел, но был от­ложен. На аналогичных принципах предлагал учредить промышлен­ные суды В.И. Ленин в 1899 г.2

В дальнейшем вопрос об учреждении промышленных судов под­нимался неоднократно, особенно после 1905 г. Так, Министерство торговли и промышленности разработало законопроект о промыш­ленных судах и представило его в апреле 1906 г. Особому совещанию по рабочему вопросу. Одним из его авторов был В.П. Литвинов-Фа- линский. Суды должны были строиться на паритетных началах (одна половина заседателей избирается рабочими из своей среды, другая — предпринимателями) при нейтральном председателе, утвержденном Сенатом. В юрисдикцию этих судов включаются споры между рабо­чими и работодателями на почве договора найма труда. Предполага­лось, что эти суды будут включены в общую судебную систему, а жа­лобы на их решения будут разбираться съездами мировых судов и су­дебными палатами. Но данный законопроект так и не был внесен на обсуждение в Госдуму.

Между тем правовая регламентация примирительно-третейского разбирательства на Западе получила значительное распространение. Германский Закон «О порядке на производстве» 1869 г. установил: «Отношения между самостоятельными предпринимателями и наем­ными работниками являются, за исключением ограничений, установ­ленных государственными законами, предметом свободной догово­ренности». Этот же Закон обосновал право на официальное призна­ние профсоюзов со стороны работодателя1. Это означало и право на участие профсоюзов в трудовых спорах. Во Франции в 1892 г. прини­мается Закон о примирительных комитетах, согласно которому спо­ры об интересе могли рассматриваться и в третейских судах2. Наконец, в Англии в 1896 г. принимается Акт о промышленных соглашениях. Примирительно-посреднические процедуры здесь по-прежнему имели добровольный характер, но отличались достаточной эффективностью. Всего к 1910 г. в Англии было 282 примирительные палаты, которые за 1901-1910 гг. рассмотрели 7,5 тыс. конфликтов и только в 104 случа­ях примирительному соглашению предшествовала стачка3. По Закону 1919 г. в Англии создаются промышленные суды, назначаемые мини­стром труда из представителей сторон и нейтральных членов. В 1901 г. в Германии принимается Закон о промысловых судах, осуществляв­ших как судебные, так и примирительные функции.

В случае возникновения трудовых конфликтов государственное вмешательство в Англии чаще всего выражалось через добровольное примирение (посредничество) либо через добровольный арбитраж. Последний осуществлялся через промышленные суды. Решение та­ких судов исполнялось строго добровольно. Согласно тому же Зако­ну 1919 г. могли создаваться комиссии по расследованию трудовых конфликтов, в том числе без согласия сторон. Их доклады с рекомен­дациями представлялись непосредственно парламенту. В США соз­дается система добровольных примирительных органов, занимаю­щихся улаживанием трудовых конфликтов. В других странах наряду с названными процедурами использовались принудительное прими­рение и арбитраж.

По принятой тогда классификации принудительный арбитраж осу­ществлялся в двух формах: канадская система и принудительный ар­битраж «в тесном смысле». Канадская система была связана с изда­нием Закона 1902 г., согласно которому разбор трудовых конфликтов, возникающих на железной дороге, подлежал обязательной передаче в организации примирительно-третейского разбирательства. В 1907 г. этот порядок был распространен и на другие общественно значимые предприятия (транспорт, связь, пищевая промышленность и др.). За­бастовки и локауты запрещалось проводить без предварительного рас­смотрения трудовых конфликтов в названных органах1.

Первыми государствами, которые ввели принудительный трудовой арбитраж «в тесном смысле», стали Австралия (1904 г.) и Новая Зелан­дия (1894 г.). Он проводился на паритетных началах и состоял из двух стадий. Сначала трудовой спор передавался в принудительном порядке в особую комиссию для примирения сторон. Если примирение дости­галось, то решение комиссии приобретало обязательный характер. При недостижении соглашения спор передавался в арбитражный суд для рас­смотрения по существу. Суд выносил обязательное решение, не подле­жащее обжалованию. Стачки при этом полностью запрещались2.

Наиболее прогрессивным большинством исследователей призна­ется законодательство Веймарской Германии. Указом Совета уполно­моченных от 23 декабря 1918 г. здесь учреждаются примирительные камеры, рассматривавшие не только споры о праве, но и споры об ин­тересе. В 1926 г. принимается германский Закон о создании отдельной системы судов для разрешения трудовых споров3.

Таким образом, примирительные учреждения на Западе в начале XX в. делились преимущественно на два вида: 1) примирительные ка­меры, которые представляли собой согласительные комиссии, сфор­мированные на паритетных началах; 2) третейские суды, состоявшие из нечетного числа судей. При этом в третейских судах председатель с решающим голосом не должен был представлять интересы ни работ­ников, ни работодателей. Споры об интересе рассматривались глав­ным образом в примирительных камерах, а третейские суды рассмат­ривали преимущественно споры о применении уже установленных условий труда (споры о праве).

Выработанные российской наукой положения о примирительно- третейском разбирательстве трудовых конфликтов в России до 1917 г. оставались только в законопроектах. Так, межведомственные совеща­ния (1905-1906 гг.) подготовили 10 законопроектов, в том числе и о представительстве рабочих в промышленных судах и страховых орга­низациях; о стачках и профсоюзах; о тарифных (коллективных) согла­шениях. Но ни один из них не обрел форму закона и не увидел свет1.

Ситуация в России круто изменилась после Февральской револю­ции 1917 г. Уже 10 марта 1917 г. состоялось соглашение между Петро­градским советом рабочих и солдатских депутатов и Петроградским обществом заводчиков и фабрикантов об учреждении, с одной сторо­ны, заводских (местных) примирительных камер, устав которых был принят 22 апреля, и, с другой стороны, одной Центральной примири­тельной камеры для всех профсоюзов Петрограда, устав которой при­нимается 31 марта 1917 г.2 Они формировались на паритетных нача­лах рабочими и предпринимателями. Решение заводских камер мог­ло быть обжаловано в Центральную камеру, решение которой было обязательно для спорящих сторон. И.С. Войтинский считал это вре­менным явлением, а в будущем предлагал создать примирительные камеры при рабочих и предпринимательских союзах определенных профессий. Решение таких камер должно было опираться на авто­ритет этих союзов3. Временное правительство подготовило законо­проект о примирительных учреждениях, согласно которому прими­рительно-посреднические процедуры объявлялись добровольными и обращение в них осуществлялось соглашением сторон. Законопро­ект по своему содержанию был близок к однородным законам Герма­нии и Франции1. В августе 1917 г. Временное правительство утверди­ло Положение о примирительных камерах и третейских судах, созда­ваемых для разрешения трудовых споров. Примирительные камеры формировались на паритетных началах из представителей от рабочих и предпринимателей. Они учреждались по территориальному прин­ципу или в отраслях промышленности. Если примирительная камера не могла разрешить спор, то дело передавалось в третейский суд, соз­даваемый также на паритетных началах.

Проект закона Временного правительства о стачках отличался боль­шим радикализмом. Он легализовал политические стачки, исключал имущественную ответственность их организаторов и участников. Да­же за сообщение данных об участии работника в забастовке другому предпринимателю предусматривалась ответственность в виде ареста до трех месяцев. Такая же мера ответственности была установлена за препятствование забастовкам2. Этот проект предоставлял российским

рабочим право на забастовку в большем объеме, чем это было закреп-

3

лено в законодательстве других европейских стран .

Оценку первым актам, регулирующим разрешение трудовых спо­ров, и подготовленному Временным правительством законопроекту о примирительных учреждениях дал И.С. Войтинский. Характеризуя проект закона, он отмечал, что последний основан на принципе добро­вольного арбитража. Однако в России в условиях хозяйственной разру­хи, вызванной мировой войной, по его мнению, разрешение конфлик­тов рабочих и предпринимателей должно осуществляться посредством учреждения государством обязательных третейских судов. И вообще, в исключительных условиях мировой войны не обойтись без усиления государственного регулирования условий труда3. Эти выводы И.С. Вой- тинского о соотношении методов централизованного правового регу­лирования и социально-партнерского регулирования трудовых отно­шений в зависимости от социально-экономических условий развития страны также заслуживают внимания и в настоящее время.

Революционные события поставили на повестку дня изучение про­блемы трудовых споров. Наиболее существенный вклад в исследование этой проблемы внес И.С. Войтинский, который начал свои исследова­ния по вопросам примирительно-третейского разбирательства трудо­вых споров еще до 1917 г. и продолжил в советское время. Ему принад­лежат первые в России сравнительно-правовые исследования по этой проблеме1. Уже в своих ранних работах И.С. Войтинский обосновы­вал обязательность для сторон порядка разрешения трудовых споров, если он установлен самими сторонами. При этом наличие третейско­го суда не препятствовало тому, чтобы в коллективном договоре бы­ли предусмотрены какие-либо другие учреждения для рассмотрения трудовых споров. Он предлагал признать юридическую силу за согла­шением сторон о передаче третейскому суду споров, могущих возник­нуть по поводу тарифного договора2. При добровольном арбитраже его решения должны быть обязательны для сторон только в том случае, если они это сами предусмотрели. Он писал, что «примирительное и третейское разбирательство между рабочими и предпринимателями имеет своим предметом не только конфликты, но и вообще регулиро­вание условий труда, пример тому деятельность комиссий по заработ­ной плате в Австрии, промысловых бюро в Англии».

В советский период первоначально трудовым спорам уделялось довольно большое внимание как со стороны законодателя и поли­тических деятелей, так и со стороны ученых. Еще первая Программа партии, принятая II съездом РСДРП в 1903 г., включала требования об учреждении во всех отраслях народного хозяйства промышленных судов, состоявших из равного числа представителей рабочих и пред­принимателей. В середине 1918 г. была проведена коренная реорга­низация конфликтных органов, созданных Министерством труда Вре­менного правительства3. Эта функция почти всецело перешла к соз­данным в то время отделам труда как структурным подразделениям Народного комиссариата труда (НКТ), действовавшим на основании Положения об отделах труда4. На последние возлагалась обязанность создавать примирительные камеры и третейские суды, которые стали возникать явочным порядком при отсутствии законодательной базы. В Постановлении СНК от 25 июля 1918 г. определялось, что в коллек­тивных договорах должны содержаться указания о работе расценочных и технических комиссий. Таким образом, к середине 1918 г. трудовые споры разрешались по меньшей мере девятью органами, которые по большей части имели неопределенные функции и нормативную базу. Среди них были даже отделы борьбы труда с капиталом1. В данной си­туации определенным было только то, что в самих коллективных до­говорах должны были устанавливаться органы и порядок разрешения трудовых споров. Обычно в качестве таких органов предусматрива­лись расценочные и технические комиссии на предприятиях, а затем местные тарифно-расценочные комиссии. Последние создавались на паритетных началах администрацией и фабрично-заводскими коми­тетами и разрешали в том числе и споры о праве2.

КЗоТ 1918 г. не содержал раздела о порядке разрешения трудовых споров. Порядок создания и деятельности расценочных комиссий, упомянутых в его ст. 61,115,118, законом не был определен и должен был оговариваться в коллективных договорах. По мнению Я.А. Кан­торовича, расценочные комиссии рассматривали не споры о праве, а споры об установлении самих условий договорных соглашений на паритетных началах3. В период действия КЗоТ 1918 г. профсоюзы иг­рали значительную роль не только в деле установления условий труда, но и в разрешении споров по поводу применения законодательства о труде. Кроме того, трудовые конфликты рассматривали отделы труда (местные, областные). На решение отдела труда могла быть принесе­на жалоба в вышестоящие органы вплоть до Народного комиссариа­та труда, решения которого по жалобе признавались окончательными и не подлежали дальнейшему обжалованию.

КЗоТ 1922 г. определил структуру органов по разрешению трудовых конфликтов. К.М. Варшавский, анализируя названный Кодекс, выде­лил две группы органов, разрешающих трудовые конфликты: 1) прими­рительные органы (расчетно-конфликтные комиссии (РКК), прими­рительные камеры и третейские суды) и 2) судебные (трудовые сессии судов)4. РКК являлись первой инстанцией по разрешению конфликтов, возникающих на почве применения трудовых и коллективных дого­воров (споры о праве). При недостижении соглашения в этой инстан­ции спор передавался по соглашению сторон в органы примиритель­ного разбирательства (примирительные камеры и третейские суды), а при отсутствии соглашения - в суд. Споры по поводу заключения и изменения коллективных договоров (споры об интересе) разреша­лись в примирительных камерах и третейских судах. Примиритель­ные камеры и третейские суды формировались при участии сторон, не являлись обязательными (принудительными) формами разрешения трудовых споров. Конфликтные комиссии на предприятиях, а также разрешение трудовых споров профсоюзами и НКТ, что практикова­лось ранее, Кодекс не предусматривал.

Новое Положение о примирительных камерах и третейских судах было принято СНК 23 марта 1923 г.1 Согласно ему все споры, связан­ные с заключением и изменением коллективных договоров, должны были рассматриваться в этих органах, что согласовывалось с требова­нием ст. 171 КЗоТ. В новой реакции этой статьи от 27 сентября 1926 г. дела в примирительную камеру и третейский суд направлялись толь­ко по соглашению сторон. В примирительных камерах, созданных на паритетных началах, решение принималось по взаимному согласию. Если согласие не было достигнуто, то дело передавалось в третейский суд. Если в последнем представители сторон также не приходили к со­гласию, то решение принималось одним суперарбитром, который на­значался по согласию сторон, а при его отсутствии - органом НКТ. Отметим, что примирительно-посреднические органы не работали на постоянной основе, а собирались периодически по мере необходимо­сти и действовали при соответствующих органах НКТ. Всего в 1922 г. из рассмотренных примирительными камерами и третейскими су­дами дел 81,5% были связаны с коллективными договорами. Из них 83,5% касались заключения и изменения коллективных договоров, т.е. являлись спором об интересе, 1,8% - толкования коллективного до­говора, 5,5% - неисполнения или нарушения условий коллективно­го договора, 9,2% - других случаев2.

ЦИК и СНК СССР 29 августа 1928 г. утвердили первый общесо­юзный акт, регулирующий разрешение трудовых споров, - Правила о примирительно-третейском и судебном разбирательстве трудовых конфликтов3. В качестве примирительно-третейских органов по-преж­нему выступали РКК, примирительные камеры и третейские суды, Положения о которых были приняты НКТ 12 декабря 1928 г. К кон­фликтным функциям РКК относилось рассмотрение споров искового характера, т.е. споров о праве. К расценочным функциям РКК отно­сились утверждение и изменение норм выработки и сдельных расце­нок, установление и изменение условий труда, утверждение порядка предоставления отпусков и др. В этой части РКК могли рассматри­вать и экономические споры, причем как коллективные, так и инди­видуальные. Примирительные камеры и третейские суды создавались при органах НКТ и разрешали споры по вопросам заключения, из­менения, дополнения и толкования коллективных договоров, а так­же споры, связанные с установлением или изменением условий труда, не получившие разрешение в РКК. Трудовые споры искового характе­ра они не рассматривали. Названные Правила предусматривали деле­ние трудовых конфликтов на исковые и неисковые. А.Е. Пашерстник, анализируя Правила 1928 г., писал: «По своему содержанию споры, рас­сматриваемые в РКК, могут касаться или установления условий труда (эти споры называются неисковыми, или спорами неискового харак­тера), или выполнения условий труда, уже установленных законом, правилами внутреннего трудового распорядка, коллективным дого­вором, трудовым договором, ведомственными инструкциями, при­казами и т.д. (эти споры именуются исковыми или спорами искового характера)»1. Согласно Правилам 1928 г. решения РКК, примиритель­ных камер и третейских судов были окончательными и не нуждались в утверждении другой инстанцией. Они могли быть отменены только органами труда в порядке надзора по основаниям, предусмотренным в законодательстве.

Таким образом, в России в период нэпа сформировалась система разбирательства как индивидуальных, так и коллективных трудовых споров. КЗоТ РСФСР (1922 г.) предусматривал два вида разбиратель­ства: принудительное - в особых сессиях народных судов и добро­вольное примирительное - в расценочно-конфликтных комиссиях, примирительных камерах и третейских судах, организуемых на нача­лах паритетного представительства сторон. В судебном порядке раз­решались трудовые споры о нарушениях узаконений о труде, а также коллективных договоров, поскольку эти нарушения преследовались в уголовном порядке2. Расценочно-конфликтные комиссии, прими­рительные камеры и третейские суды рассматривали любые индиви­дуальные трудовые споры, а из коллективных споров, как правило, споры по заключению, выполнению, толкованию, изменению кол­лективных договоров и тарифных соглашений. В примирительные камеры и третейские суды споры передавались по обоюдному согла­сию сторон. Таким образом, можно констатировать, что на основании КЗоТ РСФСР (1922 г.) была создана система разрешения как инди­видуальных, так и коллективных трудовых споров, включающая ме­ханизмы добровольного мирного разрешения конфликта с участием спорящих сторон.

В 20-е годы XX в. интерес к зарубежному опыту разрешения трудо­вых споров был очень велик, а в большинстве работ по российскому праву имелся сравнительно-правовой раздел1. Публиковалось и зару­бежное законодательство2. Вполне закономерно, что наше трудовое за­конодательство в этой части опиралось на мировой опыт. Государст­венные деятели А.М. Стопани, В.В. Шмидт, лидеры ВЦСПС во главе с М.П. Томским вполне разделяли такие взгляды и активно участво­вали в разработке трудового законодательства.

В конце 20-х годов XX в. число коллективных споров резко умень­шилось. После ликвидации НКТ в 1933 г. примирительно-третейские органы остались «бесхозными», а затем были приписаны к межсоюз­ным советам профсоюзов. С упразднением этих советов в 1937 г. пре­кратили существование и названные органы. Но уже с конца 20-х го­дов в связи с централизацией управления они действовали формаль­но, а с ликвидацией коллективно-договорной практики в 1935 г. их существование утратило смысл.

В целом в 20-е годы в СССР действовала относительно стройная и продуманная система разрешения коллективных трудовых споров, основанная на учете мирового опыта. Но она утратила свою эффек­тивность в силу целого ряда причин, основными из которых являлись следующие.

1. Уже к середине 20-х годов центр разрешения коллективных тру­довых споров переместился в партийные комитеты. На государствен­ных предприятиях представители администрации и лидеры профсою­зов были, как правило, членами партии, что позволяло согласовывать все проблемы в «неформальной» обстановке. Xарактерно, что такая практика была осуждена даже на XIV съезде ВКП (б) в 1925 г., но по­сле этого только усилилась. Это подрывало доверие к правовому ме­ханизму разрешения трудовых споров, порождало апатию и неверие в его результативность.

  1. Изначально насаждались двойные стандарты в отношении кол­лективных споров на государственных и частных предприятиях. В пер­вом случае при выполнении плановых показателей администрация могла рассчитывать на поддержку партийных, советских и правоох­ранительных органов. Во втором случае давалась жесткая установка только на «классовую борьбу», на создание единого фронта против работодателя. Таким образом, в одном случае речь шла о невозмож­ности борьбы за улучшение положения рабочих, так как это было бы борьбой пролетариата против своей собственной диктатуры. Во вто­ром случае имел место односторонний диктат работодателю с целью его последующего «уничтожения» как класса.

  2. Резкое падение значения коллективного договора в условиях строго централизованного определения условий труда сделало спо­ры об интересе беспредметными, так как не только право, но и «ин­терес» стали определяться в одностороннем порядке государственны­ми органами.

Такая практика, с некоторой модификацией и смягчением государ­ственного давления сохранялась весь советский период.

Таким образом, со свертыванием нэпа, построением «основ со­циализма» система рассмотрения коллективных трудовых споров ли­квидируется, так как официально утверждается, что с уничтожени­ем эксплуатации человека человеком в условиях социализма исчезли и объективные социально-экономические причины для возникнове­ния коллективных конфликтов и забастовок.

До 1928 г. все трудовые споры, в том числе и споры ответственных работников, рассматривались в обычном порядке: органами прими­рительно-третейского и судебного разбирательства. Однако Правила­ми о примирительно-третейском и судебном рассмотрении трудовых споров от 29 августа 1928 г.1 был узаконен административный поря­док рассмотрения трудовых споров отдельных категорий работни­ков. На этом основании НКТ СССР от 18 октября 1929 г. был утвер­жден Перечень категорий ответственных работников, дела которых об увольнении и восстановлении в должности не подлежали рассмотре­нию в РКК и народных судах1. Трудовые споры названных работни­ков по вопросам увольнения, восстановления в должности, а также наложения дисциплинарных взысканий рассматривались вышестоя­щими в порядке подчиненности органами. Эти специальные перечни категорий работников оказались «долгожителями» и вплоть до конца 90-х годов XX в. сопровождали нормативные акты о порядке рассмот­рения трудовых споров.

В 1957 г. Указом Президиума Верховного Совета СССР принима­ется Положение о порядке рассмотрения трудовых споров, одновре­менно этим же Указом были признаны утратившими силу Правила о примирительно-третейском и судебном рассмотрении трудовых спо­ров 1928 г. Это Положение устанавливало порядок разрешения ин­дивидуальных трудовых споров: а) комиссиями по трудовым спорам; б) фабричными, заводскими, местными комитетами профессиональ­ных союзов; в) народными судами; г) вышестоящими в порядке под­чиненности органами (должностными лицами). Новый порядок раз­решения трудовых споров сразу стал объектом исследования многих советских ученых-трудовиков2. Отмечалось, что названным Положе­нием устанавливался единый порядок рассмотрения трудовых споров. Так, В.И. Смолярчук, анализируя названное Положение, подчеркнул, что оно не предусматривает деления трудовых споров на исковые и не­исковые: Положение исходит из того, что комиссии по трудовым спо­рам, фабзавместкомы и народные суды могут рассматривать трудовые споры, связанные с применением действующих норм права, т.е. иско­вые споры3. Что же касается споров, которые возникают в связи с за­ключением коллективных договоров, то они рассматривались выше­стоящими профсоюзными и хозяйственными органами при регист­рации этих договоров.

КЗоТ 1971 г. и Положение о порядке рассмотрения трудовых спо­ров (1974 г.)4 предусматривали, что трудовые споры разрешаются: 1) ко­миссиями по трудовым спорам; 2) фабричными, заводскими, мест­ными комитетами профсоюзов; 3) районными (городскими) народ­ными судами; 4) вышестоящими в порядке подчиненности органами в отношении отдельных категорий работников. В ином порядке рас­сматривались споры по вопросам установления или изменения усло­вий труда, которые подразделялись на споры коллективного значе­ния и индивидуальные неисковые споры. Первые, возникающие ме­жду администрацией и ФЗМК, разрешались по соглашению между соответствующими вышестоящими профсоюзными и хозяйственны­ми органами (ст. 224 КЗоТ 1971 г.). Вторые возникали между работни­ком и администрацией предприятия, организации и разрешались ад­министрацией по соглашению с профсоюзным комитетом предпри­ятия, организации (ст. 223 КЗот 1971 г.). Эти споры ни в литературе, ни в законодательстве не назывались коллективными. При этом закон не регулировал процедуры рассмотрения споров по вопросам установ­ления или изменения условий труда (споров об интересе), и в резуль­тате названная статья закона носила общий характер. С.А. Голощапов по этому поводу писал, что нормы трудового права не регламентиру­ют процессуальных прав лиц, участвующих в разрешении указанных трудовых споров, поэтому их полномочия и обязанности регулиру­ются нормами профсоюзов и фактически сложившимися правилами и не являются юридическими1. Таким образом, подведомственность трудовых споров определялась в зависимости от предмета спора и его субъектного состава. Споры по поводу применения условий труда, установленных действующим законодательством, локальными нор­мативными актами (споры о праве) разрешались по общему правилу последовательно: КТС - профком - суд. Из этого правила были пре­дусмотрены два исключения. Во-первых, это трудовые споры, непо­средственно подведомственные суду (иски о восстановлении на рабо­те, о возмещении материального ущерба, причиненного работником, и др.), во вторых, споры отдельных категорий работников (Перечни № 1 и 2), которые разрешаются вышестоящими по подчиненности ор­ганами. Трудовые споры по поводу изменения действующих или ус­тановления новых условий труда (споры об интересах) разрешались в согласительном порядке (администрацией предприятия, организа­ции совместно с профкомом или вышестоящими хозяйственными и профсоюзными органами).

В советской теории трудового права всесторонне анализировалось законодательство о трудовых спорах, исследовалась юрисдикционная деятельность органов по рассмотрению трудовых споров1. Отмеча­лась сложная правовая природа трудового спора, что предопределило широкий круг органов по рассмотрению трудовых споров. Посколь­ку трудовое отношение характеризовалось единством личного, иму­щественного и организационного элементов, постольку для имуще­ственных и личных отношений предпочтительным признавался дис- позитивный способ регулирования, основанный на равенстве сторон. Подчеркивалось, что трудовые споры разрешаются незаинтересован­ным органом в обстановке состязательности сторон (суд, комиссии по трудовым спорам). Для организационно-управленческих отношений в силу их административной природы считался необходимым импера­тивный характер регулирования и разрешения споров вышестоящим по подчиненности органом2.

В теории советского трудового права выделяли два вида трудовых споров: споры по поводу применения законодательства о труде и спо­ры по поводу установления условий труда. В этой связи хрестоматий­ным стало определение трудового спора по советскому трудовому пра­ву как неурегулированных разногласий между администрацией пред­приятия, учреждения, организации либо вышестоящим хозяйственным органом, с одной стороны, и работниками либо их профсоюзной ор­ганизацией - с другой по поводу применения установленных условий труда (в нормах трудового права, в коллективном и трудовом догово­рах) либо установления условий труда рабочих и служащих, которые не регулируются в централизованном порядке3. При этом советской доктриной постулировалось, что «для советских социалистических тру­довых отношений характерно отсутствие коллективных трудовых спо­ров, они могут возникать разве лишь при заключении коллективных договоров»4. Так, Н.Г. Александров все трудовые споры подразделял на две основные категории: споры индивидуального и коллективного значения. При этом он особо подчеркивал, что споры коллективно­го значения составляют у нас весьма редкие споры, возникающие на почве установления или изменения условий труда1. Предметом таких споров «служит установление или изменение тех или иных локаль­ных нормативных условий труда. Эти споры по преимуществу явля­ются спорами, которые могут возникать между администрацией и фаб- завместкомом на почве установления нормативных положений, кол­лективных договоров или иных локальных нормативных соглашений администрации и ФЗМК»2. В литературе в целом отрицалась и прак­тическая значимость классификации трудовых споров на индивиду- 3

альные и коллективные.

В 80-е годы ХХ в. в науке советского трудового права особое место занимали проблемы правового статуса личности, в том числе защи­ты и гарантий прав работников. В этой связи учеными обосновыва­лась необходимость и обсуждались реальные перспективы расшире­ния судебной защиты прав работника по следующим направлениям. Во-первых, признавалось целесообразным установить в законодатель­стве альтернативную подведомственность индивидуальных трудовых споров, т.е. обращение в КТС или суд по выбору работника, в том чис­ле и в отношении дел, которые отнесены к непосредственной компе­тенции судебных органов3. Это предложение отчасти было легализо­вано только в ТК РФ (ст. 382). КТС утратила характер обязательной досудебной стадии разрешения индивидуального спора, была введена альтернативная подведомственность трудовых споров КТС и суду по выбору работника. Но при этом сохранена непосредственная подве­домственность определенных видов индивидуальных трудовых споров суду (ст. 391 ТК РФ). Во-вторых, в советской теории трудового права многие ученые писали о необоснованном ограничении отдельных ка­тегорий работников права на судебную защиту и ратовали за ликвида­цию этих перечней4. Речь шла о перечнях работников, трудовые споры которых разрешаются вышестоящими в порядке подчиненности орга­нами (Перечень № 1, Перечень № 2). Эти предложения были реали­зованы законодателем еще до введения в действие ТК РФ. В-третьих, советские ученые считали необходимым признать принципиальную возможность проверки судом законности любых действий работода­теля, в том числе и по вопросам установления условий труда. Здесь от­метим, что в ТК РФ такая возможность предусмотрена. К индивиду­альным трудовым спорам, разрешаемым в КТС и судах, отнесены не только споры между работодателем и работником по поводу примене­ния трудового законодательства, коллективного договора, локального акта, трудового договора, но и трудовые споры об установлении и из­менении условий труда (ст. 381 ТК РФ). Следует также отметить, что еще в советский период, а затем и в постсоветский в науке трудового права высказывались мнения о целесообразности организации судов по трудовым делам, формировании трудовой юстиции1.

Советскими учеными-трудовиками обосновывались также и кон­кретные предложения по совершенствованию порядка рассмотрения трудовых споров. В частности, предлагалось освободить ФЗМК (фаб­рично-заводские местные комитеты профсоюзов) от функций по разре­шению трудовых споров. В связи с возрастанием роли трудового коллек­тива звучали предложения о превращении КТС из паритетного органа в орган трудового коллектива, который избирается на общем собрании трудового коллектива. Впоследствии эти предложения нашли отраже­ние в КЗоТ 1971 г. (в ред. Закона РФ от 25 сентября 1992 г.).

Предтечей законодательства о коллективных трудовых спорах была специальная глава XV-А «Трудовой коллектив» КЗоТа 1971 г. (в ред. Указа Президиума Верховного Совета РСФСР от 5 февраля 1988 г.), которой была введена самостоятельная система разбирательства «ква­зиколлективных» трудовых споров, возникающих между органами трудового коллектива - администрацией предприятия, организации и советом трудового коллектива. Функция юрисдикционного органа, рассматривающего этот спор, принадлежала общему собранию (кон­ференции) трудового коллектива.

В 1989 г. принимается Закон СССР «О порядке разрешения кол­лективных трудовых споров (конфликтов)»2. Несмотря на все его «изъ­яны» и недостатки, тем не менее это был первый шаг по восстанов­лению систем разбирательства коллективных трудовых споров3. Этот

Закон был разработан с учетом международно-правовых норм о при­мирительно-посредническом разрешении трудовых споров и зарубеж­ного опыта. Он предусматривал единую подведомственность коллек­тивных трудовых споров независимо от предмета спора. Коллектив­ные споры по вопросам применения действующего законодательства о труде, заключения и исполнения коллективных договоров и согла­шений в части установления новых или изменения существующих условий труда рассматривались последовательно в примирительной комиссии и трудовом арбитраже. Примирительная комиссия и тру­довой арбитраж являлись обязательными стадиями разрешения кол­лективного трудового спора. Право на забастовку возникало только после прохождения сторонами названных стадий разрешения кол­лективного спора.

В 1995 г. принимается уже Закон РФ «О порядке разрешения кол­лективных трудовых споров»1 (ныне утратил силу). Названные зако­ны ввели понятие «коллективный трудовой спор», возродили прими­рительно-посреднические процедуры их разрешения, официально легализовали право на забастовку. Российский закон о коллективных трудовых спорах во многом воспроизвел положения союзного закона. Однако он характеризовался рядом новелл. Двухстадийный порядок разрешения коллективного трудового спора (примирительные комис­сии и трудовой арбитраж), предусмотренный в союзном законе, был дополнен еще одной стадией - рассмотрением спора с участием по­средника. Российским законом устанавливалось создание государст­венной Службы по урегулированию коллективных трудовых споров. Этот Закон расширил содержание права на забастовку и запретил ло­кауты. Правом на забастовку наделялись как работники организации, филиала, представительства, так и профсоюзные организации.

ТК РФ (2001 г.) включает специальные главы, посвященные рас­смотрению индивидуальных и коллективных трудовых споров. Осно­ву порядка разрешения трудовых споров составляют международно- правовые принципы, о которых речь пойдет ниже.

Сделаем краткие выводы.

1. Первые попытки создания специальных органов по разреше­нию коллективных трудовых споров были предприняты в начале XIX в. Приоритет в развитии института примирительного посредничест­ва принадлежал Англии, где в 40-х годах XIX в. создаются примири­тельные камеры, организованные практически во всех значительных промышленных центрах. Первыми государствами, которые ввели при­нудительный трудовой арбитраж «в тесном смысле», стали Австралия (1904 г.) и Новая Зеландия (1894 г.).

  1. Выработанные российской наукой положения о примирительно- третейском разбирательстве трудовых конфликтов в России до 1917 г. оставались только в законопроектах. Ситуация в России круто изме­нилась после Февральской революции 1917 г., когда данная практика внедрялась явочным порядком, а затем была легализована.

  2. В целом в 20-е годы в СССР действовала относительно стройная и продуманная система разрешения коллективных трудовых споров, основанная на учете мирового опыта. Но она утратила свою эффек­тивность в силу целого ряда причин, основными из которых являлись следующие: 1) уже к середине 20-х гг. центр разрешения коллективных трудовых споров переместился в партийные комитеты, что подрыва­ло доверие к правовому механизму разрешения трудовых споров, по­рождало апатию и неверие в его результативность; 2) изначально на­саждались двойные стандарты в отношении коллективных споров на государственных и частных предприятиях; 3) резкое падение значения коллективного договора в условиях строго централизованного опре­деления условий труда сделало споры об интересе беспредметными, так как не только право, но и «интерес» стали определяться в односто­роннем порядке государственными органами.

Такая практика с некоторой модификацией и смягчением государ­ственного давления сохранялась весь советский период. В постсовет­ский период практика разрешения трудовых споров в России строи­лась в основном в соответствии с международными стандартами.

26.2. Трудовые споры: понятие, виды и подведомственность

Как уже отмечалось в разделе 3 настоящего Курса, в правовой ме­ханизм разрешения трудовых споров включаются две группы способов (форм) защиты: материально-охранительные способы защиты заин­тересованными лицами своих прав и охраняемых законом интересов; процессуальные способы защиты, применяемые специально уполно­моченными органами (примирительно-посредническими, юрисдик- ционными). Первые реализуются в рамках доюрисдикционного уре­гулирования трудовых споров без обращения сторон правоотношения за защитой к компетентному юрисдикционному или примирительно- посредническому органу. По своей юридической природе доюрисдик- ционное урегулирование представляет собой согласительный порядок разрешения трудового спора. Он предполагает достижение сторона­ми взаимоприемлемого соглашения и исполнения обязанным лицом своих обязанностей, т.е. реализует взаимное правопритязание сторон трудового договора. Процессуальные способы защиты связаны с дея­тельностью специально уполномоченных органов по рассмотрению трудовых споров и должны применяться тогда, когда уже материаль­но-правовые способы себя исчерпали. Таким образом, правовой ме­ханизм разрешения трудовых споров мы рассматриваем как единство материально-правовых и процессуальных способов защиты как инди­видуальных, так и коллективных трудовых прав. Критерием справед­ливости той или иной теоретической конструкции является ее практи­ческая ценность. Соответственно, мы попытаемся применить вышеиз­ложенный подход к исследованию правового механизма разрешения трудовых конфликтов, обратившись к анализу действующего россий­ского законодательства и зарубежному опыту.

Эффективность существующих процедур разрешения индивиду­альных и коллективных трудовых споров во многом зависит от того, как законодатель определяет момент возникновения трудового спора, тот момент, когда необходимо прибегнуть к помощи специальных ор­ганов, управомоченных рассмотреть трудовой конфликт. В действую­щем российском законодательстве нашла закрепление теоретическая конструкция, обоснованная В.И. Смолярчуком1. В соответствии с этой концепцией выделяются два понятия: «неурегулированные разногла­сия» и «трудовые споры». Это деление олицетворяет разные по своей природе явления, поскольку до обращения за разрешением разногла­сия в компетентные органы спора еще нет - он возникает лишь то­гда, когда неурегулированное разногласие разрешается специальным юрисдикционным органом2. Попытка провести линию разграничения между разногласиями, разрешаемыми путем непосредственных пере­говоров сторон, и трудовыми спорами, разрешаемыми специальными органами, неизбежно приводит к выводу, что вне специального юрис- дикционного (или согласительно-примирительного) органа спора не существует. А коль скоро так, то и законодатель не определяет в нор­мативном порядке процедуру разрешения конфликта усилиями самих спорящих сторон без создания или обращения в специальные орга­ны. Эта позиция законодателя проявилась и в КЗоТ 1971 г. (ст. 204), и в ТК РФ (ст. 381). Названное разграничение трудового спора и не­урегулированных разногласий встречается и в ТК Республики Бела­русь 1999 г. (ст. 377), и в ТК Казахстана 2007 г. (ст. 173). Отметим, что в теории гражданского процесса сложились две основные концепции определения споров о праве. Согласно процессуально-правовой кон­цепции спор о праве рассматривается как разногласие сторон, приоб­ретающее юридическое значение в момент обращения в орган по раз­решению спора1. В современной теории трудового права такой подход находит своих сторонников2.

Материально-правовая концепция спора о праве разногласия сто­рон рассматривает в рамках материального охранительного право- отношения3. Нам эта концепция представляется наиболее приемле­мой применительно к трудовым спорам. В науке советского трудового права Л.А. Николаева предприняла попытку совместить эти две кон­цепции. Она предлагала рассматривать трудовой спор в двух аспек­тах: материально-правовом и процессуально-правовом. Причем оба этих аспекта, как она полагала, применимы к одному и тому же спор­ному отношению. При этом понятие трудового спора в материально- правовом смысле предшествует процессуальному понятию трудово­го спора. С таким эклектическим соединением материальной и про­цессуальной сторон трудового спора нельзя согласиться. Трудовой спор всегда возникает как явление материального характера, сущест­вует между субъектами материального охранительного правоотноше­ния и остается таковым, независимо от того, разрешается он самими сторонами или передается на рассмотрение уполномоченному орга­ну. С передачей трудового спора в уполномоченный орган (примири­тельно-посреднический, юрисдикционный) он (спор) не превраща­ется в процессуальное явление, а становится предметом процессуаль­ных правоотношений.

Между тем наш законодатель придерживается процессуально-пра­вовой концепции трудового спора. Согласно ТК РФ индивидуальный трудовой спор - неурегулированные разногласия между работодателем и работником по вопросам применения законов и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, коллективного договора, соглашения, трудового договора (в том числе об установле­нии или изменении индивидуальных условий труда), о которых заяв­лено в орган по рассмотрению индивидуальных трудовых споров. Это означает, что трудовой спор возникает только с момента обращения в юрисдикционный орган. Согласно ст. 385 ТК РФ индивидуальный трудовой спор подлежит рассмотрению в комиссии по трудовым спо­рам, если работник самостоятельно или с участием своего представи­теля не урегулировал разногласия при непосредственных переговорах с работодателем. Иными словами, работник вправе обратиться к рабо­тодателю за разрешением разногласий, но этому праву не корреспон­дирует обязанность работодателя вступить в переговоры. Действую­щее законодательство не устанавливает ни порядка, ни сроков, в те­чение которых работодатель обязан дать ответ работнику, ни санкций на случай невыполнения этой обязанности.

Интересно отметить, что Кодекс труда Республики Болгарии (1987 г.) предусматривал предварительные переговоры работника с работода­телем в качестве обязательной стадии разрешения трудового спора. Факт достижения сторонами согласия удостоверялся протоколом, который имеет силу решения комиссии по трудовым спорам. Счита­лось, что требование работника отвергнуто, если администрация в се­мидневный срок с момента получения копии его заявления не при­няла никакого решения1. В Великобритании Закон «О трудовых три­буналах» (1996 г.) предусмотрел, что первым и обязательным этапом при рассмотрении жалоб работников должны быть переговоры меж­ду сторонами конфликта, направленные на достижение взаимопри­емлемого соглашения по его разрешению. До обращения в трибунал работнику предлагается предпринять попытку разрешения трудового спора на досудебной стадии в течение определенного срока в рамках Консультативной, согласительной и арбитражной службы (ACAS)2. Одной из современных тенденций реформирования трудового зако­нодательства Бразилии является ускорение процесса рассмотрения жалоб по трудовым спорам. Механизм удовлетворения жалоб может быть сформирован в компании в рамках переговоров между нанима­телем и работниками на основе подписания соответствующего согла­шения, которое имеет юридическую силу, равнозначную решению су­да по трудовым спорам3.

Такая позиция законодателя в ТК РФ на вычленение двух поня­тий: трудового спора и неурегулированных разногласий - ущербна как в теоретическом, так и в практическом плане. Представляется, что спорами являются не только разногласия, которые переданы на рассмотрение специального согласительного или юрисдикционного органа, «наличие разногласия между сторонами правоотношения оз­начает само по себе наличие спора»1. В какой бы форме спор ни раз­решался: путем соглашения между сторонами при непосредственных переговорах либо путем вынесения решений органом, рассматриваю­щим этот спор, - спор имеет место в обоих случаях, и лишь разреше­ние его проводится в разных формах. При этом каждая из названных форм должна быть обеспечена правовым механизмом ее реализации. Иными словами, речь идет о единстве материально-охранительных и процессуальных способов защиты трудовых прав. В трудовом праве материально-охранительные способы защиты, которые реализуются в рамках доюрисдикционного разрешения конфликта, приобретают особое значение, в отличие от иных отраслей права. Это связано пре­жде всего с тем, что неотъемлемым элементом трудовых отношений является личностный наряду с организационным и имущественным. Поэтому так важно не обострять конфликт, а попытаться его разре­шить в согласительном порядке усилиями самих спорящих сторон. В этой части особый интерес представляет рецепция вышеназванных положений зарубежного законодательства о порядке, сроках проведе­ния переговоров спорящими сторонами и юридической силе согласо­ванного и надлежаще оформленного сторонами решения.

Однако в своей правотворческой практике наш законодатель весь­ма непоследователен и в отношении коллективных трудовых споров он принимает несколько иное решение. Хотя и сохраняется определение коллективного трудового спора через дефиницию неурегулированных разногласий (ст. 398 ТК РФ), но при этом в ТК РФ определяется про­цедура переговоров конфликтующих сторон до создания согласитель­ных органов через механизм взаимных прав и обязанностей спорящих сторон: порядок выдвижения требований работниками и их предста­вителями (ст. 399), порядок и сроки рассмотрения требований работо­дателями (ст. 400). Обязанности представителей работодателя обеспе­чены санкцией на случай их невыполнения в виде дисциплинарного взыскания или административного штрафа, применяемых к предста­вителям работодателей (ст. 416). Но при этом названная стадия разре­шения конфликта усилиями спорящих сторон названа неурегулиро­ванными разногласиями, а момент возникновения коллективного тру­дового спора обусловлен днем сообщения решения работодателя (его представителя) об отклонении всех или части требований работников (их представителей) или несообщения работодателем (его представи­телем) в установленные сроки своего решения (ст. 398 ТК РФ).

Подытоживая сказанное, еще раз подчеркнем, что необходим еди­ный подход к определению момента возникновения трудового спора, а следовательно, и законодательного оформления процедуры непо­средственных переговоров сторон по разрешению не только коллек­тивного, но и индивидуального трудового спора. Если переговорный процесс сторон не приносит результата, то трудовой конфликт перехо­дит на следующую стадию разрешения в примирительно-посредниче­ских или юрисдикционных органах (процессуальные способы защиты трудовых прав). Таким образом, трудовой спор как разногласие между работником (коллективом работников) и работодателем может разре­шаться как в согласительном порядке путем непосредственных пере­говоров спорящих сторон, так и в органах по рассмотрению трудовых споров (КТС, примирительно-посреднических, судебных).

Таким образом, предмет трудового спора связан либо с применени­ем действующего трудового законодательства, локальных норматив­ных актов, либо с установлением новых условий труда, не урегулиро­ванных законодательством или иным актом. Между тем в советской науке трудового права высказывались и иные определения трудово­го спора. Так, С.А. Голощапов считал, что трудовые споры - это не только споры, возникающие из трудовых правоотношений, но и спо­ры, возникающие из производных от трудового правоотношений: по трудоустройству, по возмещению материального ущерба; правоотно­шений между профсоюзными и хозяйственными органами по вопро­сам производства, труда и быта, социального страхования работников и др.1 Иными словами, широкая трактовка трудовых споров охватывала трудовые споры по поводу регулирования трудовых отношений и иных непосредственно связанных с ними отношений (производных).

В современной литературе также можно встретить довольно широ­кие трактовки трудового спора. Так, предлагается в понятие трудового спора включить наряду с работниками и работодателями также и го­сударство как сторону соглашения по вопросам социально-трудовых отношений, а предмет коллективных трудовых споров расширить за счет коллективных споров по поводу соблюдения действующего за- конодательства2. Между тем, на наш взгляд, государство, как прави­ло, не является стороной коллективного трудового спора, так как оно не признается и стороной социального партнерства, за исключением случаев, предусмотренных трудовым законодательством (ст. 25 ТК). Более того, правовой механизм разрешения коллективных трудовых споров (согласительный, примирительно-посреднический) не обес­печивает разрешения по существу споров о праве.

Эффективность правового механизма разрешения трудовых спо­ров во многом зависит от определения подведомственности трудовых споров. Подведомственность трудовых споров должна быть продик­тована природой, характером трудового спора.

В теории трудового права этот «водораздел» между защитой трудо­вых прав и охраняемых законом интересов был обоснован И.С. Вой- тинским в контексте классификации трудовых споров на споры, ох­раняемые правом, и споры, не охраняемые правом, определены кри­терии их подведомственности1. По современной терминологии речь идет о спорах по поводу применения законодательства (спор о праве) и спорах по поводу установления новых условий труда (спор об ин­тересе). Он утверждал, что трудовые споры об интересе могут разби­рать и трудовые суды, но целесообразнее их рассматривать в прими­рительных камерах 2. Был сделан важнейший вывод о том, что пред­метом примирительно-третейского разбирательства может быть вся­кий трудовой спор, в то время как судебному рассмотрению должны подлежать только споры, охраняемые правом.

В основе примирительно-третейского разбирательства, по теории И.С. Войтинского, лежат два основных принципа: принцип соглаше­

ния и принцип арбитража. На принципе соглашения строится прими­рительное разбирательство. Оно проявляется в двух организационных формах: непосредственное соглашение сторон и паритетные комис­сии. Принцип арбитража лежит в основе третейского разбирательст­ва. В отличие от принципа соглашения, он не равняется на соотно­шение сил спорящих сторон, а полагается на ту или иную третью си­лу, представленную в лице третейского судьи. При этом выделялись две формы трудового арбитража: добровольный и принудительный. И.С. Войтинский разделил все виды примирительно-арбитражных процедур на три вида: 1) без участия государственной власти; 2) госу­дарственное посредничество, т.е. содействие организации примири­тельно-третейского разбирательства при сохранении его добровольно­сти; 3) государственное принуждение. Последнее могло выражаться: в обязательности передачи спора на разрешение примирительно-тре­тейских учреждений; в обязательности участвовать в нем под угрозой штрафа за уклонение; в принудительной силе примирительных по­становлений и третейских решений, например, через запрет локау­та под угрозой уголовного преследования или гражданско-правовой ответственности, а также через признание стачки незаконной; в воз­держании сторон от изменения условий труда, проведения забасто­вок и локаутов во время примирительно-третейского разбирательст­ва1. Как видим, перед нами довольно целостная теоретическая кон­цепция разбирательства трудовых споров, которая во многом отражала закономерности развития социально-трудовых отношений, поэтому в значительной своей части сохранила значение по сей день и в тео­рии, и в практике трудового права.

В советском трудовом законодательстве, как отмечалось выше, дале­ко не во всех случаях проводилось жесткое разграничение споров о пра­ве и споров об интересе в ключе их подведомственности. Но уже КЗоТ 1971 г. такое разграничение в отношении индивидуальных трудовых споров проводил довольно последовательно. КТС и суду были подве­домственны споры по поводу применения трудового законодательства, коллективных и трудовых договоров. Трудовые споры по вопросам ус­тановления условий труда рассматривались администрацией предпри­ятий, организаций и соответствующим профсоюзным органом.

18, 44­1001

ТК РФ (ст. 381) не разграничивает по подведомственности инди­видуальные споры о праве и споры об интересе, устанавливая общую

подведомственность. Индивидуальные трудовые споры рассматрива­ются комиссиями по трудовым спорам и (или) судами. Вряд ли это ре­шение законодателя следует признать обоснованным, учитывая при­роду трудового спора. Но скорее всего законодатель руководствовался действующей Конституцией РФ и процессуальным законодательством. Согласно ГПК РФ заинтересованное лицо вправе обратиться в суд за защитой не только нарушенных или оспариваемых прав, свобод, но и законных интересов. Таким образом, индивидуальные споры об ин­тересе подведомственны КТС и суду. Хотя очевидно, что в названных юрисдикционных судебных органах защите подлежат далеко не все интересы субъектов, а только те интересы, реализация которых со­пряжена с установлением трудовых прав, с нарушением установлен­ных законом пределов реализации интересов. Сравним два примера. Первый пример: у работника имеется интерес в использовании еже­годных отпусков только в удобное для него летнее время. Второй: этот работник - несовершеннолетний. Возникший трудовой спор в первом случае не может быть разрешен по существу в КТС или суде, так как у работодателя по закону отсутствует обязанность предоставить это­му работнику отпуск в удобное для работника время. Этот трудовой спор об интересе может разрешаться только в согласительном поряд­ке по принципу целесообразности. Иными словами, реализация ин­тереса и превращение его в субъективное право допускаются лишь по соглашению сторон, запрещается одностороннее установление субъ­ективных прав. В трудовом законодательстве, как правило, интересы субъектов предшествуют субъективному праву. И совсем другое дело в отношении несовершеннолетнего, так как по закону его интерес опо­средован правом, которому корреспондирует соответствующая обязан­ность работодателя (ст. 267 ТК). Это трудовой спор о праве. Именно в этом случае результатом защиты субъективного права является его восстановление, т.е. восстановление всех компонентов, составляющих трудовое правоотношение: организационный (восстановление на рабо­те), имущественный (возмещение материального ущерба, восстанов­ление имущественной сферы), личностный (возмещение морального вреда). В случае охраны законных интересов результатом защиты яв­ляется либо установление субъективных прав, либо устранение пре­пятствий в реализации интересов. Однако столь одномерную оценку можно подвергнуть сомнению. КТС - паритетный орган, включаю­щий представителей работодателя и работников, т.е. по своей право­вой природе этот орган предназначен для осуществления примире­ния сторон, поиска компромиссных решений в вопросах по поводу

установления новых индивидуальных условий труда или изменения действующих (спор об интересе). Но при этом необходимо и принятие решения комиссией на паритетных началах, путем соглашения пред­ставителей работников и работодателей (как это было ранее в КЗоТ 1971 г.). По действующему законодательству КТС принимает решение тайным голосованием простым большинством голосов присутствую­щих на заседании членов комиссии (ст. 388 ТК РФ). Такой порядок принятия решения не является согласительным и практически непри­емлем в отношении решений по спорам об интересе.

В современных исследованиях довольно часто встречаются сужде­ния о низкой эффективности деятельности КТС, ставится вопрос о не­обходимости реформирования системы досудебного разбирательства индивидуальных трудовых споров. В частности, некоторым авторам представляется перспективным развитие трудового арбитража в каче­стве специализированного постоянно действующего третейского суда для разрешения не только коллективных, но и индивидуальных трудо­вых споров1. В качестве положительного примера приводится деятель­ность Московского трудового арбитражного суда для разрешения кол­лективных трудовых споров2 и созданных в Санкт-Петербурге и Пензе центров примирительных процедур по трудовым спорам.

Коллективные трудовые споры как социальное явление и инсти­тут трудового права были генетически связаны с коллективным дого­вором. Как указывал И.С. Войтинский, коллективный договор рож­дается как результат соглашения (примирительное разбирательство) и проводится в жизнь методом соглашения и арбитража (примири­тельное и третейское разбирательство)3.

Коллективные трудовые споры, как правило, относятся к числу экономических споров (неисковых или споров об интересе) и име­ют также единую подведомственность. Согласно ТК РФ коллектив­ные споры возникают: а) по поводу установления и изменения усло­вий труда; б) по поводу заключения, изменения и выполнения кол­лективных договоров и соглашений; в) в связи с отказом работодате­ля учесть мнение выборного представительного органа работников при принятии актов, содержащих нормы трудового права, в органи­зациях (ст. 328). На наш взгляд, коллективные трудовые споры о вы­полнении коллективных договоров и соглашений являются спорами о праве, должны разрешаться в судебных органах. Трудно согласить­ся с предложенным законодателем средством разрешения такой ка­тегории споров, включая право на забастовку. Иными словами, кол­лективный трудовой спор - это разногласия сторон (представителей работников и работодателей) по поводу установления условий труда в коллективно-договорном и локальном порядке, которые разреша­ются усилиями спорящих сторон и с участием примирительно-пос­реднических, арбитражных органов.

Таким образом, исковые трудовые споры - это споры о праве, а не­исковые - об интересе. Суть спора о праве (спора по поводу приме­нения действующего социально-трудового законодательства, кол­лективных и индивидуальных договоров и соглашений) заключается в том, что работники требуют либо восстановить права, принадлежа­щие им по закону или договору, либо устранить препятствия в реали­зации этих прав. Споры о праве по своей природе, как правило, тре­буют судебных способов разрешения или близких по функциям адми­нистративно-арбитражных. Судебный орган рассматривает конфликт по существу на основании закона, и его решение обеспечивается при­нудительным исполнительным производством. Это могут специали­зированные трудовые суды (Бразилия, Германия, Испания, Мексика, Финляндия, Франция, Швеция и др.) или общие суды. При этом тру­довые суды обычно создаются на паритетных началах из представите­лей работодателей, работников и государства, что служит проявлением принципов социального партнерства. Между тем во многих странах в качестве добровольной альтернативы допускаются и примиритель­но-посреднические и арбитражные процедуры разрешения спора о праве. Споры об интересе рассматриваются, как правило, в прими­рительно-посредническом порядке.

Суть спора об интересе (спора по поводу установления новых усло­вий труда, заключения, изменения коллективного договора) состоит в том, что участники спора, чаще работники, обращаются с заявлени­ем (просьбой) к работодателю установить новые условия труда, а ра­ботодатель вправе, но не обязан по закону эту просьбу удовлетворить. Трудовой спор об интересе по своей природе предполагает примири­тельно-посреднические процедуры. Примирительно-посреднические органы рассматривают трудовой спор в согласительном порядке по принципу целесообразности, поэтому здесь важно найти общее ком­промиссное решение, которое устраивает конфликтующие стороны.

Таким образом, положение о том, что субъективные права защища­ются законом, а законные интересы охраняются им, означает диффе­ренциацию форм защиты трудовых прав и интересов. Субъективные трудовые права обеспечиваются по общему правилу юрисдикционной судебной защитой. Охраняемый законом интерес реализуется соглаше­нием субъектов трудового права, а в случае возникновения конфлик­та интересов он разрешается обычно также в согласительном (прими­рительно-посредническом) порядке усилиями самих конфликтующих сторон или примирительно-посреднических органов. Исключение со­ставляют трудовые интересы, реализация которых связана с наруше­нием пределов (порядка) их реализации. В этом случае трудовые ин­тересы выступают самостоятельным объектом судебной защиты.

  1. трудовом процессе и трудовой юстиции

В 70-е годы ХХ в. в теории советского трудового права появились работы, в которых рассматривались проблемы трудового процесса и высказывалась идея самостоятельности в структуре трудового права, трудового процессуального права1. В тот период в общей теории пра­ва была обоснована концепция широкого понимания «юридического процесса»2. Она разделила ученых на два лагеря: сторонников «узкого» и «широкого» определения юридического процесса. Соответственно, и в теории трудового права ученые-трудовики не сошлись в мнениях по указанному поводу. Сторонники широкого понимания трудового процесса отождествляли его с правоприменительной деятельностью, т.е. с деятельностью органа управления, наделенного государственно- властными полномочиями. Так, Е.М. Акопова определяла трудовой процесс как «совокупность связанных внутренним единством проце­дурных, процессуальных, организационных норм, объективно сложив­шихся в нескольких отраслях права (трудового, административного, гражданско-процессуального), и норм общественных организаций, обеспечивающих процесс индивидуального регулирования общест­венно-трудовых отношений»1. Исходя из этого определения к про­цессу относилась не только деятельность по рассмотрению трудового спора, но и любая совокупность различного рода правоприменитель­ных действий, исходящих от субъектов правоприменения. Имеются в виду любая регламентированная деятельность работодателя по из­данию приказов, порядок наложения работодателем дисциплинарных взысканий, возмещение материального ущерба и т.д.

Сторонники узкого, или традиционного, определения трудового процесса связывали его с деятельностью юрисдикционных органов по рассмотрению трудовых споров (КТС, суд, вышестоящие органы и др.). Предмет трудового процесса, по их мнению, составляли отношения, складывающиеся между юрисдикционным органом по рассмотрению трудовых споров и лицами, заинтересованными в получении защиты2.

При этом большинство авторов предлагали считать трудовой процесс

2

институтом трудового права - трудовые споры , некоторые - подот­раслью трудового права3, а ряд ученых ратовали за самостоятельную отрасль права. По советскому трудовому законодательству, как уже отмечалось, трудовые споры рассматривали различные органы: КТС, профсоюзные органы, вышестоящие в порядке подчиненности ор­ганы, суды. Однако все ли названные способы разрешения трудовых споров охватывались понятием «трудовой процесс»? В советской тео­рии трудового права содержались порой противоположные ответы на поставленный вопрос. Так, одни авторы отрицали самостоятельность трудового процесса, утверждая, что порядок разрешения трудовых спо­ров в суде, КТС и профсоюзном органе по своей сущности примыка­ет к исковому производству и обслуживается гражданским процессом. Разрешение трудовых споров в вышестоящих органах в порядке под­чиненности, а также споров по соглашению администрации и проф­союзного комитета, вышестоящих хозяйственных и профсоюзных ор­ганов охватывается административным процессом4.

Другие авторы признавали самостоятельность трудового процес­са, но трудовые процессуальные отношения определяли по-разному. В теории трудового права получили распространение две концепции трудового процессуального правоотношения. Одни ученые обосно­вывали идею о едином трудовом процессуальном правоотношении, выделяя стадии его движения (развития). Так, В.И. Смолярчук ут­верждал, что отношения, связанные с возбуждением и рассмотрени­ем трудового спора, можно рассматривать как единые процессуальные отношения по рассмотрению трудовых споров. Их единство проявля­ется при инстанционном порядке их разрешения: КТС - профком - суд1. В свою очередь А.И. Процевский охарактеризовал механизм дви­жения единого трудового процессуального правоотношения, назвав две его стадии: первая стадия - трудовое процессуальное отношение, возникающее между КТС, профкомом, с одной стороны, и работни­ком, администрацией предприятия, организации - с другой; вторая стадия - это гражданско-трудовое процессуальное правоотношение, возникающее между судом, с одной стороны, и истцом либо ответчи­ком - с другой2. При этом единство трудового процессуального пра­воотношения обусловливалось двумя факторами. Во-первых, совет­ское трудовое законодательство предусматривало обязательное рас­смотрение спора вначале в КТС, затем в профкоме, которое должно предшествовать по общему правилу обращению в суд, если иное не установлено законом. КТС являлась обязательным первичным орга­ном по рассмотрению трудовых споров. Профсоюзный комитет рас­сматривал трудовые споры в качестве следующей инстанции, если в КТС не было достигнуто соглашение сторон и по жалобам рабочих и служащих на решение этой комиссии. Во-вторых, по мнению сто­ронников единого трудового процессуального правоотношения, объ­единяющим началом в стадийности развития трудового процессуаль­ного правоотношения служит трудовой спор. Трудовая природа про­цессуального правоотношения будет оставаться таковой независимо от того, рассматривается ли трудовой спор согласительным органом, профкомом, судом. Эта теория единого трудового процессуального правоотношения в значительной части заложила фундамент для раз­работки современной концепции трудовой юстиции и Трудового про­цессуального кодекса, о которой речь пойдет ниже.

Вторая концепция трудового процессуального правоотношения строилась на отрицании «единого» трудового процессуального отно­шения и универсальности гражданского и административного процес­сов, которые обслуживают не только одноименные материальные от­расли права, но и другие смежные отрасли. Так, С.А. Голощапов пола­гал, что рассмотрение трудовых споров в суде - типичный гражданский процесс, в вышестоящем по подчиненности органе - административ­ный процесс, а трудовой процесс включает юрисдикционную деятель­ность профсоюзных органов по рассмотрению трудовых споров или деятельность других органов с участием представителей профсоюзов1. Таким образом, к трудовым процессуальным отношениям причисля­лись только процессуальные отношения, где органом по разрешению трудовых споров выступали КТС, профком, вышестоящий профсо­юзный орган, рассматривающий спор совместно с вышестоящим хо­зяйственным органом. Отметим, что именно эта концепция трудово­го процессуального правоотношения стала основой дальнейшего раз­вития российского трудового законодательства. Действующий ТК РФ включает соответственно две главы, специально посвященные порядку рассмотрения индивидуальных и коллективных трудовых споров. По­рядок рассмотрения трудовых споров в судах регулируется ГПК РФ. Однако ТК РФ определяет некоторые особенности рассмотрения ин­дивидуальных трудовых споров в суде.

  1. По выбору работника рассмотрению трудового спора в суде мо­жет предшествовать обращение в КТС, за исключением индивиду­альных трудовых споров, которые рассматриваются непосредствен­но в судах (ст. 391 ТК РФ).

  2. ТК РФ устанавливает сокращенные сроки обращения в суд за разрешением индивидуального трудового спора по сравнению со сро­ками исковой давности, предусмотренными ГК РФ.

  3. ТК РФ устанавливает особенности вынесения решений и ис­полнения решений по трудовым спорам об увольнении и переводах на другую работу (ст. 394, 396 ТК РФ), удовлетворении денежных тре­бований (ст. 395, 397 ТК РФ).

Перечисленные особенности в целом учитывают природу трудового правоотношения и трудового спора, предоставляя работнику как ме­нее социально защищенной стороне преференции в защите трудовых прав: наделение правом обращения в КТС только работника; освобо­ждение от судебных расходов, выплата среднего заработка за все время вынужденного прогула; удовлетворение денежных требований работ­ника в полном размере; немедленное исполнение решений о восста­новлении на работе; ограничение обратного взыскания сумм, выпла­ченных по решению органов, рассматривающих индивидуальные тру­довые споры. Отметим, что КЗоТ 1971 г. ранее содержал ограничение по суммам оплаты вынужденного прогула (не более чем за три меся­ца) и удовлетворения денежных требований работника (не более чем за один год). Эти особенности удовлетворения денежных требований работника ограничивали его трудовые права, в связи с чем впоследст­вии они были отменены. В настоящее время назрела необходимость в конкретизации способов обеспечения исполнения обязанностей ра­ботодателем по спорам о своевременной и полной выплате заработ­ной платы работникам.

В этой части заслуживает внимания постановление Пленума Вер­ховного Суда РФ от 26 апреля 2007 г. № 22 «О внесении в Государст­венную Думу Федерального Собрания Российской Федерации по­правок к проекту федерального закона № 384664-4 «О внесении из­менений в некоторые законодательные акты Российской Федерации (в части совершенствования механизмов разрешения корпоративных конфликтов)»»1. Верховный Суд РФ предлагает дополнить ТК РФ спе­циальной статьей «Меры по обеспечению иска по индивидуальным трудовым спорам» (ст. 393.1), в которой предусмотреть возможность ареста имущества работодателя по требованиям работников о взыска­нии заработной платы или иных выплат, предусмотренных трудовым договором или законодательством, а также запрет на меры по обеспе­чению иска, связанные с нарушением нормального функционирова­ния юридического лица.

Ряд особенностей рассмотрения трудовых споров были сформули­рованы судебной практикой. Так, руководящая практика Верховно­го Суда СССР признавала истцом работника независимо от того, кто подал заявление о разрешении трудового спора в суд: работник или предприятие2. Эта позиция Верховного Суда «работник - всегда ис­тец» была подвергнута обоснованной критике в науке советского тру­дового права, как порождающая неразрешимые ситуации при неяв­ке работника в судебное заседание, изменении работником предме- 3

та иска и др.

Между тем, на наш взгляд, в действующем ТК РФ сохранились не­которые особенности рассмотрения трудовых споров, которые пред­ставляются нам необоснованными и снижающими уровень гарантий трудовых прав работника. Речь идет о сокращенных сроках обраще­ния в суд за разрешением индивидуального трудового спора (ст. 392 ТК РФ).

В теории трудового права юридическая природа рассматриваемых сроков определяется неоднозначно. Следует ли эти сроки считать сроками исковой давности или процессуальными? Мнения ученых по вопросу о правовой природе этих сроков разделились. Одни ав­торы относят эти сроки к категории процессуальных (процедурных), устанавливающих срок для совершения конкретного процессуаль­ного действия - подачи иска в суд1. В качестве доводов приводятся следующие аргументы. Во-первых, ст. 392 ТК РФ не предусматри­вает заявления другой стороны о пропуске срока как условия отка­за в иске. Значит, суд независимо от заявления стороны проверяет соблюдение срока обращения во всех случаях и при уважительно­сти причины пропуска может его восстановить. Во-вторых, пропуск истцом без уважительных причин сроков обращения в суд лишает его права на судебную защиту. Право на совершение процессуаль­ных действий погашается с истечением установленного федеральным законом или назначенного судом срока (ч. 1 ст. 109 ГПК РФ). Ме­жду тем сложившаяся судебная практика трактует рассматриваемые сроки в качестве материально-правовых, т.е. сроков исковой давно­сти по аналогии с ГК РФ (ст. 199). Такой подход нам представляет­ся вполне обоснованным.

Так, в Обзоре законодательства и судебной практики Верховного Суда РФ за III квартал 2003 г., утвержденном постановлениями Пре­зидиума Верховного Суда РФ от 3 и 24 декабря 2003 г., указано, что по­скольку в законодательстве не урегулирован порядок применения су­дом сроков обращения в суд, установленных ст. 392 ТК РФ, то следу­ет на основании ч. 3 ст. 11 ГПК РФ применять норму, регулирующую сходные отношения (аналогию закона). Такой нормой может считать­ся ст. 199 ГК РФ. В этой связи применение последствий пропуска сро­ков на обращение с заявлением в суд за разрешением индивидуально­го трудового спора, установленных в ст. 392 ТК РФ, возможно только по заявлению стороны, участвующей в деле (ответчика), сделанному до вынесения решения судом первой инстанции.

В последующем названная правовая позиция получила отражение и в постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 17 марта 2004 г. № 2 «О применении судами Российской Федерации Трудового кодек­са Российской Федерации» в следующем изложении.

Судья не вправе отказать в принятии искового заявления по мо­тивам пропуска без уважительных причин срока обращения в суд (ч. 1 и 2 ст. 392 ТК РФ) или срока на обжалование решения комиссии по трудовым спорам (ч. 2 ст. 390 ТК РФ), так как Кодекс не предусмат­ривает такой возможности. Не является препятствием к возбуждению трудового дела в суде и решение комиссии по трудовым спорам об от­казе в удовлетворении требования работника в связи с пропуском сро­ка на его предъявление.

Исходя из содержания абз. 1 ч. 6 ст. 152 ГПК РФ, а также ч. 1 ст. 12 ГПК РФ, согласно которой правосудие по гражданским делам осуще­ствляется на основе состязательности и равноправия сторон, вопрос о пропуске истцом срока обращения в суд может разрешаться судом при условии, если об этом заявлено ответчиком.

При подготовке дела к судебному разбирательству необходимо иметь в виду, что в соответствии с ч. 6 ст. 152 ГПК РФ возражение ответчи­ка относительно пропуска истцом без уважительных причин срока обращения в суд за разрешением индивидуального трудового спора может быть рассмотрено судьей в предварительном судебном заседа­нии. Признав причины пропуска срока уважительными, судья впра­ве восстановить этот срок (ч. 3 ст. 390 и ч. 3 ст. 392 ТК РФ). Устано­вив, что срок обращения в суд пропущен без уважительных причин, судья принимает решение об отказе в иске именно по этому основа­нию без исследования иных фактических обстоятельств по делу (абз. 2 ч. 6 ст. 152 ГПК РФ).

Если же ответчиком сделано заявление о пропуске истцом срока обращения в суд (ч. 1 и 2 ст. 392 ТК РФ) или срока на обжалование ре­шения комиссии по трудовым спорам (ч. 2 ст. 390 ТК РФ) после на­значения дела к судебному разбирательству (ст. 153 ГПК РФ), оно рас­сматривается судом в ходе судебного разбирательства.

В качестве уважительных причин пропуска срока обращения в суд могут расцениваться обстоятельства, препятствовавшие данному ра­ботнику своевременно обратиться с иском в суд за разрешением ин­дивидуального трудового спора (например, болезнь истца, нахожде­ние его в командировке, невозможность обращения в суд вследствие непреодолимой силы, необходимость осуществления ухода за тяже­лобольными членами семьи).

Полагаем, что необходима легализация в ТК РФ юридической кон­струкции сроков исковой давности с учетом требования «асимметрич­ной» (повышенной) защиты трудовых прав работника. В этой части столь краткие сроки исковой давности по индивидуальным трудовым спорам (три месяца и один месяц) вызывают у нас сомнения.

Отметим, что проектом Федерального закона № 378628-4 «О вне­сении изменений в статью 392 Трудового кодекса Российской Федера­ции» (был внесен в Государственную Думу ФС РФ 22 декабря 2006 г.) предлагалось увеличить срок обращения работника в суд за разреше­нием индивидуального трудового спора с трех месяцев до одного го­да со дня, когда он узнал или должен был узнать о нарушении своего права, а по спорам об увольнении - с одного месяца до трех месяцев со дня вручения ему копии приказа об увольнении либо со дня выда­чи трудовой книжки. Кроме того, предлагается дополнить ст. 392 ТК РФ новой частью, согласно которой течение срока обращения в суд за разрешением индивидуального трудового спора приостанавливается в случае обращения работника в органы Федеральной инспекции тру­да или прокуратуры, применения иных досудебных способов разреше­ния спора. К сожалению, рассматриваемый законопроект не получил поддержки и был рекомендован к отклонению Правовым управлени­ем Аппарата Государственной Думы, Комитетом Совета Федерации по социальной политике, Верховным Судом Российской Федерации.

Между тем Конституционный Суд РФ считает сроки исковой дав­ности по трудовым делам соразмерными, сбалансированными, т.е. обеспечивающими защиту интересов не только работника, но и ра­ботодателя, а также «нового» работника, занявшего рабочее место уволенного.

В определении Конституционного Суда РФ от 20 декабря 2005 г. № 482-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданки Деминой Г.С. на нарушение ее конституционных прав положения­ми части первой статьи 392 Трудового кодекса Российской Федера­ции и подпункта 1 пункта 2 статьи 25 Федерального закона «Об осно­вах государственной службы Российской Федерации»» отмечается, что ч. 1 ст. 392 Трудового кодекса Российской Федерации согласует­ся с положением ст. 37 (ч. 4) Конституции Российской Федерации о признании права на индивидуальные и коллективные трудовые спо­ры с использованием установленных федеральным законом способов их разрешения. Предусмотренный ею для обращения в суд по делам об увольнении месячный срок направлен на быстрое и эффективное восстановление нарушенных прав работника, включая право на труд и право на защиту от безработицы, в случаях незаконного расторже­ния работодателем трудового договора. Своевременность обращения в суд зависит от волеизъявления работника, а срок, пропущенный по уважительным причинам, может быть восстановлен судом. При этом отказ в восстановлении пропущенного срока может быть обжалован в кассационном или надзорном порядке. Установив именно такой, а не более продолжительный срок для обращения в суд в подобных случаях, законодатель учитывал как интерес работодателя, связан­ный с необходимостью укомплектовать штат работников, так и ин­тересы нового работника, занявшего спорную должность и подлежа­щего увольнению в случае удовлетворения иска прежнего работника о восстановлении на работе.

Другой особенностью рассмотрения трудовых споров являются особенности вынесения решений по трудовым спорам об увольнении и переводе работника. Часть этих особенностей обоснована и отвеча­ет социальному назначению отрасли трудового права, «ассиметрич- ной защите прав работника». Речь идет о восстановлении работника на прежней работе. Если работник не желает восстанавливаться на работе, то по его выбору (заявлению) орган, рассматривающий ин­дивидуальный трудовой спор, может либо ограничиться вынесени­ем решения о выплате работнику среднего заработка за время выну­жденного прогула или разницы в заработке за время выполнения ни- жеоплачиваемой работы, либо изменить формулировку увольнения на увольнение по собственному желанию (ст. 394 ТК РФ). Однако дан­ной статьей органу, рассматривающему индивидуальный спор, вме­няется в обязанность в случае признания формулировки основания и (или) причины увольнения неправильной или не соответствующей закону привести эти формулировки в соответствие с формулировками настоящего ТК РФ или иного федерального закона. Заявления работ­ника на сей счет не требуется. По сути в данном трудовом споре суд обязан по собственной инициативе выйти за пределы исковых требо­ваний работника. В этой связи вполне обоснованным, на наш взгляд, было обращение в Конституционный Суд РФ, но, к сожалению, с «от­казным» результатом.

В определении Конституционного Суда РФ от 19 апреля 2007 г. № 240-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Половцева Игоря Николаевича на нарушение его конституционных прав положениями части пятой статьи 394 Трудового кодекса Россий­ской Федерации и пункта 3 статьи 196 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации» отмечается, что ч. 5 ст. 394 Трудового кодекса Российской Федерации, как видно из ее содержания, являясь производной от тех статей данного Кодекса, в которых предусмотре­ны основания прекращения трудового договора, а также его ст. 84.1, закрепляющей общий порядок оформления прекращения трудового договора и предусматривающей, в частности, что запись в трудовую книжку об основании и о причине прекращения трудового договора должна производиться в точном соответствии с формулировками дан­ного Кодекса или иного федерального закона, направлена на восста­новление нарушенных неправильной формулировкой основания или причины увольнения трудовых прав уволенного работника, а потому как сама по себе, так и во взаимосвязи с п. 3 ст. 196 ГПК Российской Федерации не может рассматриваться как нарушающая конституци­онные права и свободы граждан.

В настоящее время концепция широкого трудового процесса была возрождена В.Н. Скобелкиным и его учениками. Они считают, что наступило время заняться формированием новой отрасли, выделяю­щейся из системы трудового права, - трудового процедурно-процес­суального права. При этом под трудовым процедурно-процессуаль­ным правом понимается «объединение юридических норм, регули­рующих на всех признаваемых государством уровнях процедурные и процессуальные отношения в сфере несамостоятельного труда»1. Предпринимается попытка обосновать в новой отрасли ее предмет, метод, принципы, источники, процедурные и процессуальные пра­воотношения и т.д. В структуре отрасли выделяются процедурные формы социального партнерства, процедуры локального нормотвор­чества, процедуры, связанные с реализацией права на труд, трудо­вым договором, с оплатой труда, использованием рабочего време­ни и времени отдыха, привлечением работников к дисциплинарной и материальной ответственности, рассмотрением индивидуальных и коллективных трудовых споров. По сути воспроизводится содер­жательная часть традиционной структуры отрасли трудового права, но с акцентами на процедурные нормы реализации субъектами сво­их трудовых прав и обязанностей. Другого и не могло быть, так как форму жизни закона нельзя оторвать от его содержания. Авторами этой концепции сформулирована идея о том, что все нормы как про­цедурного, так и процессуального характера должны быть перенесе­ны в Трудовой процессуальный кодекс.

Если следовать логике авторов этой концепции и изъять из ТК РФ процедурные нормы и перенести их вместе с процессуальными нор­мами в будущий Трудовой процессуальный кодекс, то ТК превратит­ся в декларацию. Материальные нормы отрасли, регулирующие пра­ва и обязанности субъектов трудового права, будут лишены процеду­ры их реализации. Между тем ни одна материальная отрасль права не обходится без процедурных норм1.

Не вдаваясь в давнюю дискуссию о юридическом процессе, отме­тим, что по своей юридической природе правоприменительная дея­тельность весьма неоднородна. Она включает в себя как положитель­ную позитивную деятельность, направленную на установление и бес­конфликтную реализацию субъективных прав и обязанностей, так и правоохранительную, связанную с разрешением трудовых споров. В первом случае порядок реализации трудовых прав регулируется нор­мами материального права, во втором - процессуального. Трудовой процесс связан с деятельностью по защите нарушенных или оспари­ваемых трудовых прав. На наш взгляд, трудовой процесс объединя­ет особый порядок как юрисдикционной (в том числе примиритель­но-посреднической) деятельности по рассмотрению индивидуальных и коллективных трудовых споров, так и доюрисдикционного урегули­рования конфликта усилиями спорящих сторон. В этом ключе трудо­вое процессуальное право может рассматриваться как процессуальная подотрасль трудового права.

В соответствии с рекомендациями парламентских слушаний «Про­блемы совершенствования трудового законодательства и практики его применения» (12 ноября 2002 г.) Комитетом по труду и социаль­ной политике Государственной Думы РФ велась работа по подготов­ке законопроекта Трудового процессуального кодекса РФ (ТПК РФ)2. Принятию ТПК РФ должно предшествовать создание системы спе­циализированных судов по трудовым делам, которым должны быть подведомственны индивидуальные и коллективные трудовые споры, а также споры, вытекающие из отношений по социальному обеспече­нию, занятости населения, дела об оспаривании нормативно-право­вых актов, ущемляющих права сторон трудовых отношений. Состав специализированных трудовых судов предполагается формировать на основе принципов социального партнерства3. Более того, в концепции Модельного Трудового кодекса СНГ также содержатся рекомендации о легализации трудовой юстиции. В частности, указывается, что уси­лению защиты трудовых прав работников может способствовать соз­дание специализированных трудовых судов в составе государствен­ного судьи, а также представителя профсоюзов и представителя ра­ботодателей, которые могли бы избираться региональными органами профсоюзов и работодателей. К компетенции трудовых судов следо­вало бы отнести разрешение как индивидуальных, так и коллектив­ных трудовых споров1.

Судьба ТПК РФ и его концептуальные положения стали предметом научных дискуссий2. В ходе обсуждения сформировались два основных подхода к решению поставленной проблемы, соответственно прозву­чали «за» и «против» принятия названного Кодекса. Эти подходы осно­ваны на принципиальных теоретических разногласиях приверженцев той или иной позиции. При этом сторонники каждого подхода имеют довольно обоснованные и взвешенные аргументы с точки зрения как теории, так и практики. Едины они только в одном - в желании обес­печить защиту трудовых прав сторон эффективными и адекватными современным условиям процессуальными средствами. Сравним по­зиции сторон заявленной дискуссии по основным вопросам концеп­ции создания трудовой юстиции.

1. О природе трудовых споров и процессуальных особенностях их раз­решения. Сторонники принятия ТПК РФ считают, что особая природа социально-трудовых споров требует и учреждения специальных тру­довых судов на социально-партнерских началах. Ныне действующая система разрешения трудовых споров разобщена, предполагает нали­чие значительного числа специальных органов, наделенных полномо­чиями разрешать трудовые споры (КТС, судебные органы, примири­тельная комиссия, посредник и др.). Кроме того, порядок разрешения трудовых споров регламентируется нормативными актами различной отраслевой принадлежности. По мнению ряда ученых, мировые судьи не обеспечивают эффективного рассмотрения трудовых споров. Дей­ствующий ГПК РФ не учитывает особенностей трудового процесса. Гражданский процесс, основанный на принципах диспозитивности и состязательности сторон, оказывается малопригодным для реали­зации норм трудового права3. К таким особенностям приверженцы принятия ТПК РФ относят необходимость:

а) в обязательной доюрисдикционной, досудебной процедуре примирения сторон трудового спора. В настоящее время, по их мне­нию, отсутствует механизм правового регулирования отношений, возникающих на стадии доюрисдикционного разрешения трудо­вых споров;

б) в особом институте процессуального представительства работни­ков в лице профсоюзов. В нормах ГПК РФ не содержится право пред­ставителей работников, в том числе профсоюзов, обратиться в суд в за­щиту прав и законных интересов отдельно взятого работника, если он возражает против исковых требований, не поддерживает их. Тем более не может ГПК РФ содержать правила защиты трудовых прав так назы­ваемых безымянных работников. Профсоюзы в силу членства долж­ны иметь право защищать индивидуальные права работников, а также неопределенного круга лиц, в том числе и при осуществлении нормо- контроля, в частности при обжаловании нормативных правовых ак­тов в сфере труда, заявлении требований о необходимости заключать коллективные договоры на предлагаемых условиях1;

в) в активной позиции суда по сбору доказательств, так как сто­роны трудового правоотношения фактически неравны; необходима иная оценка доказательств, представленных работодателем. Работник должен получить процессуальные преимущества при ведении споров в сфере труда. В частности, бремя доказывания законности и обосно­ванности изданных работодателем приказов должно быть возложено на полномочных представителей работодателя. Для работодателя они должны быть только в письменной форме, работник может использо­вать и письменные доказательства, и иные, в том числе свидетельские, показания (так называемая асимметрия доказательств)2.

Им возражают противники принятия ТПК РФ. Они не отрицают особенностей трудовых споров. Но считают, что некоторые перечис­ленные выше особенности можно предусмотреть в специальной главе действующего ГПК РФ3. Кроме того, существующие сегодня пробле­мы разрешения трудовых споров в судах могут быть сняты в том числе путем перераспределения категорий трудовых дел по подсудности ме­жду мировыми судьями и первой инстанцией в федеральных районных судах общей юрисдикции. Одним из путей повышения эффективно­сти судебной защиты станет и специализация судей по трудовым де­лам. Тем более что на практике в многосоставных федеральных судах вопрос о специализации судей по трудовым делам уже давно решен.

2. О единстве и дифференциации гражданского процесса и единстве трудового права. Ученые, поддерживающие концепцию создания спе­циализированных трудовых судов, соответственно настаивают и на создании специального вида судопроизводства и принятии ТПК РФ. Эта позиция встречает принципиальные возражения другой стороны, которая остается на позициях единства и универсальности граждан­ского процесса. Отмечается, что гражданское процессуальное право исторически сложилось как единая отрасль, обслуживающая не толь­ко гражданское право, но и другие отрасли материального права. Мо­дель «несколько материальных отраслей права - одна процессуальная отрасль» принята во многих странах мира. Одни ученые отмечают, что в настоящее время не существует массива правовых норм, достаточ­ного для формирования полноценной отрасли. Законодатель с неиз­бежностью столкнется с необходимостью повторения фундаменталь­ных основ гражданско-процессуального права1. Более того, трудовой процесс как самостоятельная форма судопроизводства не предусмот­рен Конституцией РФ. В Конституции РФ (ст. 118) устанавливается конституционное, гражданское, административное и уголовное су­допроизводство.

Л.Ю. Бугров отстаивает единство трудового права как отрасли. Он считает, что заслуживает поддержки предложение не о принятии Тру­дового процессуального кодекса, а об изменениях в Трудовом кодексе. Параллельное существование ТК РФ и ТПК РФ приведет неминуемо к тому, что мы разобьем трудовое право на две отрасли, что приведет к развалу отрасли трудового права изнутри2. И.О. Снигирева полага­ет, что рассмотрение трудовых споров в КТС и коллективных трудо­вых споров в согласительном порядке регламентируется не процессу­альными, а процедурными нормами. Эти нормы должны оставаться частью Трудового кодекса3.

  1. О подведомственности дел трудовым судам. Сторонники приня­тия ТПК обосновывают широкую компетенцию трудовых судов. Тру­довые суды являются органами по разрешению не только индивиду­альных трудовых споров, но и коллективных трудовых споров, споров в сфере занятости, социального обеспечения и обжалования норма­тивных актов о труде.

Другие ученые, которые не поддерживают идеи принятия ТПК, до­вольно аргументированно возражают. Во-первых, оспаривание нор­мативных актов о труде не имеет отраслевой специфики1. Во-вторых, коллективные трудовые споры по своей природе требуют примири­тельно-посреднических процедур их разрешения. Предметная ком­петенция трудовых судов в отношении коллективных трудовых спо­ров ограничивается заявлениями о признании забастовок незаконны­ми (ст. 413 ТК), о минимуме необходимых работ и услуг в ходе забас­товки (ст. 412 ТК). В-третьих, споры в сфере занятости, социального обеспечения - это обжалование действий, бездействия должностных лиц государственных органов. В связи с разработкой Административ­но-процессуального кодекса эта категория дел будет подведомствен­на административной юстиции.

Обращение к зарубежному опыту определения компетенции тру­довых судов дает весьма мозаичную картину. В одних странах трудо­вые суды рассматривают только индивидуальные трудовые споры (Ис­пания), в других - индивидуальные и коллективные трудовые споры или часть коллективных споров (Дания, Финляндия, Норвегия, ФРГ), в третьих - не только трудовые споры, но и споры о социальном стра­ховании и социальном обеспечении (Израиль)2. Таким образом, отсут­ствуют общепринятые критерии формирования компетенции трудо­вых судов. Решение многих вопросов трудовой юстиции обусловлено правовыми традициями, сложившимися в каждой стране.

  1. О зарубежном опыте трудовой юстиции. И та и другая сторо­на ссылается в своих аргументах на зарубежный опыт трудовой юс­тиции. Однако зарубежная практика разнообразна и в равной степе­ни находятся доказательства для обеих сторон дискуссии. Трудовые суды в зарубежной практике либо встроены в общую судебную сис­тему, либо, как в ФРГ, Бразилии, Израиле, имеют полностью авто­номную систему трудовых судов, наделенных широкой юрисдикци­ей. Так, в ЮАР трудовые суды не только разрешают индивидуальные трудовые споры, но и наделены исключительной компетенцией по спорам, связанным с нарушением права на объединение, признание забастовок и локаутов незаконными и др. При этом те ученые, кото­рые возражают против принятия ТПК, подчеркивают, что в зарубеж­ных странах рассмотрение трудовых споров в основном осуществля­ется по нормам гражданского процессуального законодательства. Да­же в тех странах, где приняты специальные законы о трудовых судах, предусмотренные в них процессуальные особенности служат лишь до­полнением к общим правилам гражданского судопроизводства1. Меж­ду тем эти процессуальные особенности широко учитываются в зару­бежной практике трудовых судов. И.Я. Киселев, обобщив зарубежный опыт трудовой юстиции, отмечает, что процедура разрешения споров в трудовых судах более быстрая и менее дорогостоящая; суды прояв­ляют большую инициативу в ведении судебного процесса, привлече­нии доказательств, их оценки, распределении бремени доказывания. Большое значение придается побуждению сторон к примирению на всех стадиях процесса, нередко используется специальная предсудеб- ная стадия разбирательства2.

Отметим, что Концепция Модельного Трудового кодекса (приня­та на 16-м пленарном заседании Межпарламентской Ассамблеи госу­дарств - участников СНГ: Постановление от 9 декабря 2000 г. № 16­7) предусматривает, что усилению защиты трудовых прав работников может способствовать создание специализированных трудовых судов в составе государственного судьи, а также представителя профсоюзов и представителя работодателей, которые могли бы избираться регио­нальными органами профсоюзов и работодателей. К компетенции тру­довых судов следовало бы отнести разрешение как индивидуальных, так и коллективных трудовых споров3.

5. Об исторических предпосылках. Обе стороны дискуссии обра­щаются к истории вопроса, историческим предпосылкам российско­го опыта. Между тем история также не дает в этой части приоритета ни той, ни другой стороне. Выше мы писали и о не реализованных на практике законопроектах о трудовых судах, а также об актах о трудовых сессиях общих судов, и о специальных примирительно-посреднических органах (расчетно-конфликтные комиссии, примирительные камеры и т.д.) и вышестоящих по подчиненности органах, регламентировав­ших в советское время порядок разрешения трудовых споров.

Подведем итоги.

    1. Классификация трудовых споров предопределяет порядок их раз­решения. МОТ проводит эту классификацию, различая споры о пра­ве и споры об интересах, с одной стороны, и с другой - коллективные и индивидуальные споры. Коллективные трудовые споры - это спо­ры об интересах. Споры, связанные с выполнением условий коллек­тивного договора (соглашения), являются спорами о праве и должны разрешаться в судебном порядке. Иное решение законодателя по дан­ной категории споров представляется нам необоснованным. Споры о праве разрешаются по существу судебными (арбитражными) органа­ми на основе принципа законности. Споры об интересах разрешают­ся в примирительно-посредническом порядке по принципу целесооб­разности и компромисса интересов спорящих сторон.

    2. Полагаем, что в конечном счете сама идея трудовой юстиции по­лучила поддержку обеих сторон вышеназванной дискуссии. Те ученые, которые сегодня не поддерживают концепции ТПК, в целом не отри­цают актуальности и значимости трудовой юстиции. Однако они рас­сматривают эту идею как проблему «отдаленного будущего», перево­дят ее в плоскость исключительно теоретическую, обсуждаемую «на перспективу»1. В большинстве случаев отмечают, что создание «спе­циализированной ветви» трудовой юстиции потребует финансово­го, материального, кадрового обеспечения судебной системы, кото­рое в настоящее время в необходимом объеме предоставить не удаст­ся. Теоретическая база концепции трудового процессуального права также нуждается в глубокой и всесторонней разработке.

26.3. Коллективные трудовые споры: порядок разрешения

В отличие от России, страны Запада имеют довольно продолжи­тельную историю становления законодательства о разрешении кол­лективных трудовых конфликтов. Следует отметить, что в советский период в 60-80-е годы ХХ в. социально-правовые аспекты коллек­тивных трудовых конфликтов в зарубежных странах довольно полно и обстоятельно рассмотрены в монографических работах М.В. Баглая, И.Я. Киселева, В.И. Усенина и др.2 Значение этих исследований труд­но переоценить. В период развитого социализма официальной госу­дарственной идеологией отрицалась возможность существования кол­лективных трудовых споров в СССР. Общим штампом являлось утвер­ждение о том, что на социалистических предприятиях, где трудовые отношения являются отношениями товарищеского сотрудничества свободных от эксплуатации людей, у администрации и работников в принципе не может быть антагонистических трудовых конфликтов, а отдельные споры, имеющие иногда место на предприятиях, объяс­нялись главным образом еще существующими пережитками прошло­го в сознании людей. В этой связи советские ученые-трудовики могли исследовать теорию и практику разрешения коллективных трудовых споров только на примере зарубежного законодательства. Теоретиче­ские вопросы классификации трудовых споров, способов их разреше­ния, включая теорию права на забастовки и локауты, рассматривались в ключе «критики антимарксистских концепций трудовых конфлик­тов, государственных систем принудительного обеспечения социаль­ного мира». Но это было продиктовано официальной государствен­но-партийной идеологией, в противном случае названные исследо­вания не прошли бы политической цензуры и не увидели свет. Тем не менее в названных исследованиях содержался глубокий анализ не только зарубежного законодательства, но и «буржуазных» теоретиче­ских концепций ученых «правого и левого толка» о примирительно- третейском рассмотрении трудовых конфликтов, понятия права на за­бастовку. Именно эти исследования послужили основой для восста­новления российской системы разрешения коллективных трудовых споров в начале 90-х годов ХХ в.

В этой связи мы позволим себе остановиться лишь на основных, на наш взгляд, общих закономерностях функционирования систем разре­шения коллективных трудовых споров, которые представляют интерес в плане сравнительно-правового анализа российской правовой моде­ли социального партнерства. В зарубежном законодательстве и кол­лективно-договорной практике проявляются тенденции увязывания определенных типов трудовых конфликтов с процедурами их разре­шения, поэтому возможна условная типологизация различных спосо­бов рассмотрения трудовых споров. Для их разрешения применяют­ся следующие способы: 1) судебный или административный; 2) при­мирение; 3) посредничество; 4) трудовой арбитраж. Применение этих процедур «характеризуется большой гибкостью: в различных странах можно видеть их самые разнообразные сочетания, причем наблюда­ется большая специфика в каждой стране. Единственное правило, характерное для всех стран, - это то, что коллективные экономиче­ские споры повсюду обычно разрешаются в рамках примирительно- третейской процедуры»1. Во многих странах классификация споров на индивидуальные и коллективные связана с разделением споров на юридические (споры о праве) и экономические (споры об интересах). Специалист МБТ Дж. Казале отмечал, что юридические споры могут быть либо коллективными, либо индивидуальными, тогда как споры в связи с интересами носят всегда коллективный характер2.

Коллективные трудовые споры характеризуются особым субъект­ным составом и характером спора. Иными словами, коллективный спор затрагивает общие интересы единой группы (коллектива) работ­ников, «предмет такого спора касается не персонально конкретных лиц, а любого работника, который вообще работает на данном пред­приятии либо работает на нем по данной профессии»3.

В зарубежной практике особую категорию коллективных споров составляют споры о признании профсоюзов и споры о недобросове­стной трудовой практике. Последние чаще всего возникают в связи с действиями, направленными на дискриминацию профсоюзов в сфе­ре занятости. Так, британский Консолидированный закон о профес­сиональных союзах и трудовых отношениях 1992 г., Национальный закон о трудовых отношениях в США в определение трудового спора включают споры, связанные с представительством работников. В этой связи профсоюз рассматривается как самостоятельная сторона кол­лективного трудового спора. В ранее действовавшем Законе о коллек­тивных трудовых спорах (1995 г.) профсоюзы признавались стороной коллективного спора. В действующем ТК РФ законодатель избирает дифференцированный подход. В коллективных трудовых спорах на локальном уровне социального партнерства (на уровне организации, индивидуального предпринимателя-работодателя) профсоюзы впра­ве действовать только в роли представителей работников, выступать в трудовом споре от их имени и в их интересах. На иных уровнях соци­ального партнерства (федеральном, региональном, отраслевом и др.) профессиональные союзы признаются стороной коллективного спо­ра, действуют от своего имени, могут иметь самостоятельные интере­сы в трудовом споре.

Международно-правовое регулирование порядка разрешения тру­довых споров носит в значительной мере установочный, «общий» ха­рактер. МОТ до сих пор не приняла конвенций, специально посвя­щенных международным стандартам разрешения трудовых споров, хотя такие попытки предпринимались. Но слишком широкий диапа­зон примирительно-третейских, арбитражных и судебных процедур разрешения трудовых споров, исторически сложившийся в нацио­нальном законодательстве государств, не позволяет «остановиться на некой универсальной» модели, которую могли бы признать мно­гие страны1. В этой связи МОТ до настоящего времени ограничива­ется более «гибкими» правовыми формами - рекомендациями. Так, Рекомендация МОТ № 92 о добровольном примирении и арбитраже (1951 г.) посвящена отдельным вопросам, касающимся добровольных процедур разрешения трудовых споров, и не охватывает всех форм примирения и арбитража. В частности, в названной Рекомендации указывается, что органы по добровольному примирению создаются на смешанной основе, из равного числа представителей от предпри­нимателей и трудящихся. Кроме того, отмечается, что примиритель­ная процедура должна быть бесплатной и оперативной; сроки, кото­рые могут устанавливаться национальным законодательством, должны определяться заранее и сводиться к минимуму. Рекомендация № 130 о рассмотрении жалоб на предприятии с целью их разрешения (1967 г.) относится исключительно к спорам о праве индивидуального харак­тера. В других актах МОТ вопросы разрешения трудовых споров рас­сматриваются во взаимосвязи с другими трудовыми правами (Кон­венция МОТ № 84 о праве на объединение и регулирование трудовых конфликтов вне метрополии (1947 г.); Конвенция № 154 о содействии коллективным переговорам (1981 г.) и др.). Так, в Конвенции МОТ № 84 предусматривается необходимость содействия со стороны госу­дарства в осуществлении деятельности органов примирения, возло­жения на государственных должностных лиц функции рассмотрения трудовых конфликтов, поощрения к примирению и помощи сторонам в достижении справедливого урегулирования. Таким образом, в меж­дународно-правовых актах в качестве принципов разрешения трудо­вых споров называются принципы: 1)«мирного» разрешения споров на основании доброй воли сторон, добровольных форм примирения; 2) паритетных начал формирования органов по разрешению трудовых споров; 3) доступности и оперативного разрешения трудовых споров; 4) активной роли государства в оказании содействия сторонам в уре­гулировании трудового спора и др.

ТК РФ регламентируется порядок разрешения коллективных кон­фликтов посредством примирительно-посреднических процедур и как крайнее средство разрешения спора рассматривается забастовка. Из анализа данного закона, на базе международно-правовых принци­пов, а также известных нам из зарубежного опыта закономерностей построения процедур по разрешению трудовых конфликтов вытекают следующие характеристики примирительно-посреднических процедур, которые отражают их сущность, социальное назначение.

1. Примирительно-посреднические органы (примирительная комиссия, рассмотрение спора с участием посредника и (или) трудовой арбитраж) формируются с участием спорящих сторон и государственных органов по урегулированию коллективных споров. Последние осуществляют уведо­мительную регистрацию коллективного спора, проверяют в случае не­обходимости полномочность сторон трудового конфликта, ведут базу данных по учету трудовых арбитров и др. Таким образом, названные государственные органы коллективного трудового спора по существу не разрешают, а только выполняют функции содействия примиритель­но-посредническим процедурам. Кроме того, государственные органы по урегулированию коллективных споров выполняют также и превен­тивную функцию. Работники этих государственных органов наделе­ны правом беспрепятственно посещать любых работодателей в целях урегулирования коллективных трудовых споров, выявления и устра­нения причин, порождающих эти споры (ст. 407 ТК РФ).

Отметим, это весьма «скромная» для государственного органа роль, тем более что закон не предусматривает существования иного неза­висимого постоянно действующего органа по рассмотрению коллек­тивного конфликта. Примирительная комиссия, посредник и трудо­вой арбитраж представляют собой временные органы по разрешению конкретного спора.

В ТК РФ перечисленные процедуры рассмотрения коллективно­го трудового спора объединены одним термином - «примирительные процедуры». Между тем их следовало бы назвать примирительно-пос­редническими процедурами. Для этого есть основания. Примирение осуществляется самими заинтересованными сторонами через согла­сительные процедуры, примирительные комиссии. В то время как посредничество предполагает появление третьего независимого ли­ца (посредника), которое рекомендует сторонам тот или иной вари­ант решения конфликта. Посредничество по закону может быть как принудительным (обязательным), так и добровольным. По ТК РФ рассмотрение коллективного трудового спора примирительной ко­миссией является обязательной стадией. Ни одна из сторон коллек­тивного спора не вправе уклоняться от участия в примирительных процедурах (ст. 401). Рассмотрение коллективного спора с участием посредника определяется соглашением сторон коллективного спора (ст. 403 ТК РФ). Эта стадия является добровольной и проводится по соглашению сторон.

Посреднические методы в зарубежной практике часто связаны с ар­битражными. Арбитр обычно разрешает спор по своему усмотрению и не связан с предложениями сторон. Так же как и примирительные процедуры, арбитраж может быть принудительным и добровольным. Посредническо-арбитражные органы могут создаваться самими сто­ронами спора, либо они могут прибегнуть к помощи независимых по­средников и арбитров, либо в роли таковых выступают специальные государственные органы (Канада, Норвегия, США и др.).

Возвращаясь к ТК РФ, обратим внимание еще на один момент. Перечисленные выше органы мы объединили общим термином «при­мирительно-посреднические», хотя среди органов имеется и трудовой арбитраж. Между тем по характеру формирования (соглашением спо­рящих сторон) и юридической силе принимаемых решений трудовой арбитраж представляет собой разновидность посреднического органа. Это, вероятно, понимает и наш законодатель, предусмотрев возмож­ность выбора спорящими сторонами обращения к посреднику или тру­довому арбитражу. Трудовой арбитраж создается по общему правилу в случае, если стороны спора заключили соглашение в письменной форме об обязательном выполнении его решений (ст. 404 ТК РФ).

В Определении Верховного Суда РФ от 16 декабря 2005 г. № 78- Г05-65 особо подчеркивалось, что в соответствии с ч. 1 ст. 404 ТК РФ трудовой арбитраж создается в случае, если стороны этого спора за­ключили соглашение в письменной форме об обязательном выполне­нии его решений. Таким образом, закон связывает возможность ис­пользования этой процедуры не с решением сторон о переходе к этой процедуре, а с фактом достижения согласия об обязательном выпол­нении его решений. Заключение соглашения - это двусторонний доб­ровольный процесс. Норма ч. 1 ст. 404 ТК РФ не может быть истол­кована иначе, как наделяющая обе стороны коллективного трудового спора свободой выбора при передаче спора на рассмотрение в трудо­вой арбитраж. Предоставив сторонам коллективного трудового спора право принимать добровольное решение о создании трудового арбит­ража и тем самым об обязательности его решения, законодатель пре­доставил право каждой стороне, в том числе работникам, не согла­ситься с обязательностью этих решений и таким образом отказаться от использования указанной процедуры разрешения коллективного трудового спора. Ни в ст. 403, ни в ст. 404 ТК РФ нет нормы об обяза­тельном рассмотрении коллективного трудового спора с участием по­средника и (или) в трудовом арбитраже.

Следовательно, трудовой арбитраж является добровольным. Из это­го правила предусмотрено исключение. В случаях, когда в соответст­вии с ТК РФ в целях разрешения коллективного трудового спора не может быть проведена забастовка, создание трудового арбитража яв­ляется обязательным и его решение имеет для сторон обязательную силу. При этом если стороны не приходят к соглашению о создании трудового арбитража, то решение по этим вопросам принимает соот­ветствующий государственный орган по урегулированию коллектив­ных трудовых споров. Таким образом, речь идет о принудительном трудовом арбитраже как исключении из общего правила.

2. В ходе примирительно-посреднических процедур разрешается кол­лективный трудовой спор об интересе и, как исключение, коллективный спор о праве — спор о выполнении коллективных договоров, соглашений (ст. 398 ТК РФ). Такое исключение вызывает у нас сомнение по ря­ду причин. Итак, все иные споры о праве работников разрешаются в юрисдикционных органах (КТС, общие суды), т.е. в рамках проце­дуры, установленной для разрешения индивидуальных трудовых спо­ров. Это важно подчеркнуть. Если работники объявляют забастовку по причине задержки выплаты заработной платы, то такая забастовка должна признаваться незаконной, так как это спор о праве, и каждый работник в индивидуальном порядке защищает свои трудовые права, принадлежащие ему по закону. Примирительно-посреднические про­цедуры, которые должны предшествовать забастовке, в этой ситуации теряют смысл. Если нарушается закон, то о каком компромиссном ре­шении спорящих сторон может идти речь? Например, широкое рас­пространение в конце 90-х годов прошлого века получили забастовки в связи с невыплатой или задержкой работодателем заработной пла­ты. Верховный Суд РФ, обобщая эту практику, подчеркнул, что пре­кращение работы, вызванное нарушением прав работников на свое­временную оплату труда, является коллективной защитой индивиду­альных трудовых прав. В этой связи забастовки не могут признаваться незаконными в силу ч. 3 ст. 1 Федерального закона от 23 ноября 1995 г. «О порядке разрешения коллективных трудовых споров»1.

В другом Определении Верховного Суда РФ от 7 июля 2006 г. № 82- Г06-2 отказано в удовлетворении заявления о признании забастовки незаконной, так как возникший между администрацией и работника­ми конфликт не носил характера коллективного спора, а представлял собой неразрешенные индивидуальные трудовые споры. Работники акционерного общества М., А., Н., П., цех по ремонту электрическо­го оборудования, а также Г., Г.В. и Т., цех по ремонту котельного обо­рудования требовали в связи с реорганизацией осуществить перевод работников из ОАО «Курганэнергоремонт» в ООО «Кургантехэнер- го» в соответствии с коллективным трудовым договором ОАО «Кур- ганэнергоремонт» и ТК РФ, а также пресечь дискриминацию членов профсоюза «Защита» на Курганской ТЭЦ, в ОАО «Курганэнергоре­монт» и ООО «Кургантехэнерго», организованную и исполняемую группой должностных лиц этих предприятий.

Аналогичная, на наш взгляд, складывается ситуация в отношении коллективных споров о выполнении условий коллективного догово­ра. Не вызывает возражений рассмотрение в ходе примирительно-пос­реднических процедур коллективных споров по вопросам заключения и изменения коллективного договора, соглашения, а равно признания правомочности сторон в коллективных переговорах. Но совершенно иное дело - спор о выполнении подписанного сторонами коллектив­ного договора. Тем более что в ТК РФ под индивидуальным трудовым спором также понимается спор по поводу применения коллективного договора, соглашения. В этой связи на коллективные трудовые спо­ры по поводу выполнения коллективного договора следует либо рас­пространить общий порядок разрешения споров о праве, либо зако­нодательно разграничить понятия индивидуального спора по поводу применения условий коллективного договора, соглашения и коллек­тивного спора по поводу выполнения условий коллективного дого­вора, соглашения.

Между тем отметим, что законодательство зарубежных стран дает нам немало примеров «смешанного» предмета коллективных трудо­вых споров. Так, в Греции для разрешения экономических и юриди­ческих коллективных споров используются исключительно примири­тельно-третейские процедуры, состоящие из примирения, посредни­чества и арбитража.

Таким образом, коллективный трудовой спор - это спор об инте­ресе, одной из сторон которого всегда должен выступать коллектив работников. Речь идет не о некой группе работников, а о коллектив­ном образовании, отвечающем формализованным в законе призна­кам. Хотя наш законодатель и отказался от понятия «трудовой кол­лектив», заменив его на аморфное понятие «работники предприятия, организации», но тем не менее без категории коллективного образо­вания (субъекта) не обойтись ни в теории трудового права, ни в прак­тике применения законодательства о коллективных трудовых спорах. В этой связи считаем, что общепризнанную классификацию трудо­вых споров на индивидуальные и коллективные по субъектному со­ставу необходимо дополнить - назовем их так - групповыми трудо­выми спорами.

Коллективный трудовой спор, в отличие от группового спора, дол­жен определяться двумя основными критериями. Во-первых, субъек­том такого спора является коллектив работников организации в це­лом, филиала, представительства или обособленного структурного подразделения. Если требования выдвигаются представительным ор­ганом работников организации (филиала, представительства, обособ­ленного структурного подразделения), они должны утверждаться на соответствующем собрании (конференции) работников (ст. 399 ТК РФ). Так, бригада, работники цеха, отдела или иного структурного подразделения предприятия, организации не являются субъектами коллективного трудового спора, а следовательно, и носителями пра­ва на забастовку. Во-вторых, коллективные требования выдвигаются на общем собрании (конференции) коллектива работников организа­ции (филиала, представительства, обособленного структурного под­разделения) большинством голосов работников, если в нем участвуют более половины работающих. Конференция считается правомочной, если на ней присутствуют не менее двух третей избранных делегатов (ст. 399 ТК РФ).

Отсутствие перечисленных критериев коллективного трудового спора означает наличие группового спора, который разрешается в том же порядке, что и индивидуальные трудовые споры. Субъекты назван­ного спора не имеют права на забастовку как крайнюю меру разреше­ния трудового конфликта. Выделение категории групповых трудовых споров вновь возвращает нас к предшествующим выводам о необхо­димости нормативного регулирования процедуры разрешения споров о праве путем переговоров сторон и споров об интересе - в рамках согласительных процедур. Последние также должны быть обеспече­ны правовым механизмом реализации: порядок, сроки рассмотрения и исполнения совместных решений. Такие споры по охвату числа ра­ботников могут незначительно по количественным критериям «не дотягивать» до признания их коллективными. Поэтому полагаем, что необходимо дополнить действующее трудовое законодательство ука­занием на существование групповых трудовых споров. Эта категория споров должна «идти через запятую» с индивидуальными трудовыми спорами. Отметим, что в Италии любые трудовые споры юридическо­го характера, стороной которых является группа работников или если затронуты групповые интересы, могут рассматриваться в этой стране исключительно как набор индивидуальных трудовых споров, работ­ники выступают в качестве соистцов и решения носят самостоятель­ный юридический статус в отношении каждого отдельного работника1. В литературе отмечается, что российская система мирного разреше­ния коллективных трудовых споров более всего напоминает француз­скую. Так же как и во Франции, только коллективные споры могут рассматриваться с помощью примирительных процедур. При этом во Франции, так же как и в России, соединение индивидуальных требо­ваний работников, связанных с коллективным соглашением, призна­ется индивидуальными спорами и, таким образом, находится в юрис­дикции трудовых судов2.

3. Законодательство о коллективных трудовых спорах устанавливает обязательность (принудительность) примирительной процедуры и доб­ровольность посредническо-арбитражной (за исключением принудитель­ного трудового арбитража). Ни одна из сторон коллективного трудово­го спора не вправе уклониться от участия в этих процедурах. Рассмот­рение коллективного трудового спора в примирительной комиссии является обязательной для сторон стадией его разрешения. В случае уклонения одной из сторон коллективного трудового спора от уча­стия в создании или работе примирительной комиссии коллективный трудовой спор передается на рассмотрение в трудовой арбитраж (ст. 406 ТК РФ). Эта санкция организационного характера, применяемая в случае нарушения законодательства одной из сторон, носит декла­ративный характер. Рассмотрение трудового спора в трудовом арбит­раже предполагает наличие письменного соглашения сторон об обя­зательности выполнения его решений, участие представителей сторон в разрешении спора. Между тем одна из сторон и в указанной ситуа­ции может продолжить уклонение от участия в примирительно-пос­реднических процедурах.

Рассмотрение коллективного спора с участием посредника и в трудовом арбитраже носит добровольный характер. Стороны кол­лективного трудового спора могут пригласить посредника и опре­делить процедуру разрешения спора с участием посредника (ст. 403 ТК). Трудовой арбитраж создается по соглашению сторон трудового спора (ст. 404 ТК РФ). Как уже отмечалось, исключение составляет принудительный арбитраж в случаях, когда закон запрещает прове­дение забастовок в целях разрешения коллективного спора (ст. 413 ТК РФ).

Представители работодателя, уклоняющиеся от участия в прими­рительных процедурах, привлекаются к дисциплинарной или адми­нистративной ответственности (ст. 416 ТК РФ). Кроме того, в случае уклонения работодателя от создания трудового арбитража работни­ки могут приступить к проведению забастовки (ст. 406 ТК РФ). В от­ношении работников применяется особая санкция, назовем ее санк­цией организационного характера, - это признание судом забастов­ки незаконной, как объявленной без учета сроков и примирительных процедур (ст. 413 ТК).

В данной связи следует отметить, что в Рекомендации МОТ № 92 (1951 г.) речь идет о добровольном примирении и арбитраже. В этой связи Комитет по свободе объединений МОТ подчеркнул, что во мно­гих странах законодательство оговаривает, что до объявления забастов­ки следует полностью использовать возможности процедур примире­ния и посредничества. Такие механизмы тем не менее должны пресле­довать единственную цель - способствовать переговорному процессу и не усложнять его чрезмерно или затягивать, так что законная забас­товка становится практически неосуществимой1. Принудительный ар­битраж в целом, по мнению экспертов МОТ, противоречит принци­пу добровольного участия в переговорах по коллективному договору, установленному Конвенцией № 98. Однако возможны исключения. Принудительный арбитраж как средство разрешения спора может при­меняться как по инициативе государственных властей, так и по ини­циативе сторон. В отношении принудительного арбитража по инициа­тиве государства Комитет по свободе объединения высказался доволь­но однозначно: такой арбитраж приемлем только в случае забастовок в жизненно важных службах в строгом смысле этого термина, в слу­чае острого национального кризиса или на государственной службе. Принудительный арбитраж по соглашению сторон не исключается из практики, если только он оговорен в коллективном договоре в качест­ве средства разрешения конфликтов или если его одобрили стороны в процессе переговоров по проблемам, породившим этот спор1.

4. Решение примирительно-посреднических органов обязательно для сторон. В соответствии с ТК РФ соглашение, достигнутое сторонами коллективного трудового спора в ходе разрешения этого спора, оформля­ется в письменной форме и имеет для сторон коллективного спора обя­зательную силу (ст. 408). Решение примирительной комиссии оформ­ляется протоколом, который имеет для сторон обязательную силу и исполняется в порядке и сроки, которые установлены решением примирительной комиссии (ст. 402). Рассмотрение коллективного спора с участием посредника завершается принятием согласованного решения в письменной форме или протоколом разногласий (ст. 403), а решение трудового арбитража приобретает для сторон обязательную силу, если стороны заключили письменное соглашение об их выпол­нении (ст. 404). Согласно ТК РФ представители работодателя и ра­ботников, виновные в невыполнении обязательств по соглашению, достигнутому в результате примирительной процедуры, привлекают­ся к административной ответственности (ст. 416). Между тем соглас­но КоАП РФ 2001 г. юридическая ответственность за невыполнение обязательств по соглашению, достигнутому сторонами в результате названных примирительных процедур, возложена только на предста­вителей работодателя. Но в состоянии ли указанные меры обеспечить исполнение этих решений? Не исключено, что представителю работо­дателя обойдется дешевле оплачивать административные штрафы, чем выполнять достигнутое соглашение. И здесь наш законодатель нашел весьма сомнительное разрешение этого вопроса. Так, согласно ст. 406 ТК РФ работники имеют право на забастовку, если работодатель не выполняет решения трудового арбитража. Встает вопрос: а как же быть с указанным в законе условием об обязательности для сторон решений примирительных органов и с юридической ответственностью предста­вителей работодателя? Ответ один: они остаются декларативными ус­ловиями, а законодатель стоит на позиции добровольного исполнения решений примирительных органов и принудить работодателя к их ис­полнению можно через механизм забастовки. В таком случае эффек­тивность и значимость обязательных примирительно-посреднических процедур сводится к нулю. Становятся понятными игнорирование со стороны работников указанных процедур и столь распространенная практика объявления забастовки без их соблюдения.

В обзорах судебной практики Верховного Суда РФ отмечалось, что при разрешении споров, связанных с признанием забастовок незакон­ными, судам следует тщательно проверять доводы участников спора об уклонении от проведения примирительных процедур разрешения коллективных трудовых споров. В зависимости от того, какая из сто­рон в споре уклонилась от соблюдения примирительной процедуры, суду следует принимать решение по заявлению о признании забас­товки незаконной. Так, в Определении Верховного Суда РФ от 28 мая 1999 г. № 56-Г99-8 подчеркивалось, что в удовлетворении заявления о признании незаконной забастовки отказано правомерно, поскольку со стороны администрации предприятия были допущены нарушения порядка и сроков разрешения коллективного трудового спора. Из ма­териалов дела усматривалось, что администрация ОАО «Холдинговая компания «Дальзавод»» уклонилась от проведения примирительных процедур. В связи с тем, что именно со стороны администрации бы­ли допущены нарушения порядка и сроков разрешения коллективно­го трудового спора, суд обоснованно отказал в удовлетворении требо­ваний администрации ОАО «Холдинговая компания «Дальзавод»» о признании забастовки работников незаконной.

На наш взгляд, в ТК РФ имеет место неудачная рецепция законода­телем зарубежного опыта рассмотрения коллективных трудовых спо­ров, выразившаяся в половинчатом решении. Попытка нашего зако­нодателя «усидеть на двух стульях» не увенчалась успехом, поскольку вопрос должен решаться последовательно в одном из двух направле­ний. Во-первых, если мы признаем принудительность (обязательность) примирительно-посреднических процедур, то и принятые в ходе этих процедур согласованные сторонами решения должны быть обязатель­ны к исполнению независимо от желания сторон и их предварительной договоренности об этом. Таким решением вопроса мы не перечеркива­ем права на забастовку. Это не является антизабастовочной мерой, так как по закону отсутствие согласованного в примирительно-посредни­ческих органах решения (например, составлен протокол разногласий) открывает дорогу к реализации права на забастовку в установленном законом порядке. Во-вторых, если мы признаем добровольность ис­полнения решений примирительно-посреднических органов, то это­му должна соответствовать и добровольность примирительно-посред­нических процедур. Именно о такой форме добровольного трудового посредничества и арбитража идет речь в названной ранее Рекоменда­ции МОТ № 92 (1951 г.).

Таким образом, решение поставленной проблемы нам видится в сле­дующем ключе. Сохранение в законе принудительных примирительно- посреднических процедур отвечает современному состоянию правово­го регулирования социально-трудовых отношений, когда коллектив­но-договорное и индивидуально-договорное регулирование находится в стадии формирования. Это тем более актуально, когда становление методов регулирования социальных и трудовых отношений приходит­ся на период переходной нестабильной экономики. Вместе с тем под согласованные сторонами решения примирительно-посреднических органов следует подвести правовой механизм принудительного ис­полнения этих решений. Если в законе заявлена обязательность при­мирительно-посреднических процедур, то им должна соответствовать обязанность сторон следовать этим решениям, которые обеспечива­ются принудительным исполнением на случай уклонения одной из сторон от выполнения этой обязанности. При этом должен быть за­действован не механизм юридической ответственности стороны-на­рушителя, а механизм приведения в жизнь решения примирительно- посреднических органов.

В последнем случае допустим, по нашему мнению, следующий ва­риант решения проблемы. Он состоит в предоставлении судам права оформления исполнительного производства по таким решениям. Это ассоциируется с аналогией предоставления работником в суд удостове­рения на принудительное исполнение решения КТС (ст. 389 ТК). В на­шем случае суд не будет рассматривать трудовой конфликт по сущест­ву. Это коллективный спор об интересе, и он явно не в компетенции суда. Суд проверит соблюдение процедуры и оформит исполнитель­ный лист на принудительное исполнение. Это вполне реально, так как примирительно-посреднические процедуры должны сопровождаться письменными протоколами и письменными решениями.

Подведем итоги.

  1. Примирительно-посреднические органы (примирительная ко­миссия, рассмотрение спора с участием посредника и (или) трудовой арбитраж) формируются с участием спорящих сторон и государствен­ных органов по урегулированию коллективных споров.

  2. В ходе примирительно-посреднических процедур разрешает­ся коллективный трудовой спор об интересе и, как исключение, кол­лективный спор о праве - спор о выполнении коллективных догово­ров, соглашений.

  3. Законодательство о коллективных трудовых спорах устанавли­вает обязательность (принудительность) примирительной процедуры и добровольность посредническо-арбитражной (за исключением при­нудительного трудового арбитража). Ни одна из сторон коллективного трудового спора не вправе уклониться от участия в этих процедурах.

  4. Решение примирительно-посреднических органов обязательно для сторон. В соответствии с ТК РФ соглашение, достигнутое сторо­нами коллективного трудового спора в ходе разрешения этого спора, оформляется в письменной форме и имеет для сторон коллективного спора обязательную силу.